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你院(90)經(jīng)請字第2號“關(guān)于購銷合同當(dāng)事人延長履行期限后保證人是否承擔(dān)保證責(zé)任的請示”收悉。經(jīng)研究,原則同意你院關(guān)于本案保證人不承擔(dān)保證責(zé)任的處理意見。
但據(jù)所附材料看,本案似為詐騙犯宋孝良借用被保證人單位名義(包括單位合同、公章、帳戶),以簽訂合同為名,騙取債權(quán)人貨款。對此,保證人并不知情。如情況屬實,因被保證人出借單位合同、公章及帳戶,使宋孝良得以行騙,給債權(quán)人造成的7萬多元經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)由被保證人自行承擔(dān),保證人則不應(yīng)對此承擔(dān)保證責(zé)任。
附:江蘇省高級人民法院關(guān)于購銷合同當(dāng)事人延長履行期限后保證人是否承擔(dān)保證責(zé)任的請示
(90)經(jīng)請字第2號
最高人民法院:
我省鹽城市中級人民法院在審理鹽城市第二農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司(以下簡稱生資公司)訴東臺市安豐多種經(jīng)營經(jīng)理部(以下簡稱經(jīng)理部)、鹽城市化工供銷公司(以下簡稱化工公司)購銷合同返還貨款糾紛一案中,對化工公司是否承擔(dān)保證責(zé)任問題,現(xiàn)向你院請示。
一、基本案情1988年6月4日,經(jīng)理部與生資公司簽訂了一份由經(jīng)理部供給生資公司2500條柴褶的購銷合同。合同規(guī)定:貨款總額137500元正;6月13日前交貨,結(jié)算方式為銀行匯款或匯票結(jié)算。合同還規(guī)定了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法等內(nèi)容。合同簽訂后,化工公司于1988年6月6日為經(jīng)理部提供了款項擔(dān)保。
6月13日前,經(jīng)理部、生資公司都未履行合同。6月17日,雙方未經(jīng)擔(dān)保人的同意,將合同履行期延長,并在原合同上增加了:“需方貨款匯至供方后,如有損失,則保證單位負(fù)責(zé)賠償?!?月18日,生資公司向經(jīng)理部付款137500元,后經(jīng)理部不能交貨,貨款也不能退還。生資公司起訴要求經(jīng)理部的保證人化工公司賠償損失。
二、我院意見我院認(rèn)為:購銷合同中的保證人,只能對經(jīng)其同意的保證內(nèi)容承擔(dān)保證責(zé)任,該案供、需雙方未經(jīng)保證人同意,變更合同的履行期限,應(yīng)視為新的法律關(guān)系成立,原合同中的保證人對此而產(chǎn)生的糾紛不負(fù)保證責(zé)任。
【關(guān)鍵詞】律師;違法執(zhí)業(yè);刑事法律責(zé)任;豁免
律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任,有的人稱為律師的刑事法律責(zé)任,他認(rèn)為:律師的刑事法律責(zé)任,是指律師在執(zhí)業(yè)活動中,因其行為觸犯了刑法的有關(guān)規(guī)定而應(yīng)當(dāng)受到的刑制裁。刑事責(zé)任是律師法律責(zé)任中最嚴(yán)厲的一種。也有的人稱為律師和律師事務(wù)所刑事法律責(zé)任,他認(rèn)為:律師和律師事務(wù)所刑事法律責(zé)任是指律師或律師事務(wù)所在執(zhí)業(yè)活動中實施刑事法律禁止的行為所應(yīng)承擔(dān)的法律后果。稱為律師的刑事法律責(zé)任者與稱為律師和律師事務(wù)所刑事法律責(zé)任者,其相同之處都認(rèn)為刑事法律責(zé)任之發(fā)生與執(zhí)業(yè)活動有關(guān),都是在執(zhí)業(yè)活動中實施刑事法律禁止的行為所應(yīng)承擔(dān)的法律后果。其不同之處在于二者對律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任的范圍出現(xiàn)分歧:前者認(rèn)為律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任僅指律師個人的刑事法律責(zé)任;后者認(rèn)為律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任不僅包括律師個人的刑事法律責(zé)任,而且包括律師事務(wù)所的刑事法律責(zé)任,也就是同時包括自然人犯罪和單位犯罪在內(nèi)。但是,新《律師法》只有在第49條規(guī)定了律師個人的刑事法律責(zé)任,而沒有任何一條有規(guī)定律師事務(wù)所的刑事法律責(zé)任。所以,依照新《律師法》的規(guī)定,筆者所稱的律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任應(yīng)當(dāng)是指律師個人的刑事法律責(zé)任。
一、律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任的概念及其特征
律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任,也就是律師個人的刑事法律責(zé)任,是指律師在執(zhí)業(yè)過程中,實施了犯罪行為給社會造成危害,觸犯了刑律,依法應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的法律后果。但對于律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任的特征,卻有不同的觀點:有的認(rèn)為“律師刑事責(zé)任基本特征表現(xiàn)為:責(zé)任的主體為律師;責(zé)任的前提是與律師執(zhí)業(yè)活動有關(guān)的犯罪行為;責(zé)任具有明顯的背職性。由于律師所扮演的特殊的社會角色,在法律現(xiàn)實中所取得的不可或缺的地位,因而對從事這一行業(yè)的人進行特殊的法律規(guī)制無疑是必要的,其違反法律所設(shè)定的義務(wù)就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,如果進而觸犯刑律的,由其承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任也就是題中應(yīng)有之義?!币灿械恼J(rèn)為律師刑事法律責(zé)任之屬性是律師“職業(yè)行為觸犯了相應(yīng)之刑事法律規(guī)范。雖然刑事責(zé)任主體是特殊的,但刑事法律規(guī)范卻并不一定特殊,即相應(yīng)之刑事法律規(guī)范并不一定專門為律師而設(shè)定,諸如律師行賄、介紹賄賂、泄露國家秘密等等。我國刑法第306條所規(guī)定之辯護人、訴訟人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪,《加拿大刑法典》第331條規(guī)定之受托律師盜竊罪等,是較例外的情況。在大多數(shù)國家,律師之大部分刑事責(zé)任都是普通規(guī)范而非特殊規(guī)范”筆者認(rèn)為,律師刑事責(zé)任之構(gòu)成特征應(yīng)具備如下幾個:(1)犯罪主體的特殊性。即犯罪主體是特殊主體,僅限于執(zhí)業(yè)律師,而不包括哪些沒有取得律師執(zhí)業(yè)證書,而以律師名義從事法律服務(wù)業(yè)務(wù)的“黑律師”;(2)犯罪客體的復(fù)雜性。律師之犯罪行為一般指向其執(zhí)業(yè)的相對人,如司法人員、當(dāng)事人、證人等,其侵犯的客體比較復(fù)雜。一方面,其相關(guān)的犯罪行為直接侵犯了具體的社會關(guān)系,如律師行賄侵犯了司法機關(guān)的廉潔性,另一方面,律師之犯罪行為在一定程度上侵害了律師職業(yè)的公信性,貶損了律師職業(yè)的社會形象;(3)犯罪與執(zhí)業(yè)的相關(guān)性。有人認(rèn)為“關(guān)于律師的刑事責(zé)任,要注意律師的犯罪行為是否與其執(zhí)業(yè)活動有關(guān),即要區(qū)分律師個人犯罪和律師職務(wù)犯罪。從個人角度來看,律師對其自身的與執(zhí)業(yè)活動無關(guān)的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任,屬于一般主體刑事責(zé)任,與律師刑事法律責(zé)任無關(guān);從職務(wù)角度來看,如果律師在執(zhí)業(yè)過程中,利用職務(wù)之便實施犯罪行為,構(gòu)成律師的職務(wù)犯罪,則屬于律師的刑事責(zé)任。律師的刑事責(zé)任是律師法律責(zé)任中最嚴(yán)厲的一種,律師只有在其行為達到嚴(yán)重危害社會的程度、觸犯了刑法、并且應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰時,才負(fù)刑事責(zé)任?!币簿褪钦f,律師之犯罪行為如果與執(zhí)業(yè)無相關(guān)性,則屬于公民之犯罪。
二、律師執(zhí)業(yè)刑事法律責(zé)任的種類與法律誤區(qū)
一、理論界關(guān)于環(huán)境刑事責(zé)任定義的一般表述
從國內(nèi)學(xué)者就環(huán)境刑事責(zé)任定義的研究和表述來看,主要存在以下幾種比較典型觀點:
(1)認(rèn)為環(huán)境刑事責(zé)任是指行為人故意或過失地實施了嚴(yán)重危害環(huán)境的行為,并造成了人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失,從而構(gòu)成犯罪所應(yīng)承擔(dān)的刑事法律后果。 [2] 諸如此類的表述還有:環(huán)境刑事責(zé)任是指故意或過失實施了嚴(yán)重危害環(huán)境的行為,并造成了人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失,已經(jīng)構(gòu)成犯罪所要受到的刑事制裁。 [3]
(2)認(rèn)為環(huán)境刑事責(zé)任是指單位或個人因違反環(huán)境保護法律規(guī)范,嚴(yán)重破壞環(huán)境資源,導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染,造成或者可能造成公私財產(chǎn)重大損失或者人身傷亡的嚴(yán)重后果,構(gòu)成犯罪所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任。[4]
(3)認(rèn)為環(huán)境刑事法律責(zé)任是指環(huán)境刑事法律關(guān)系的主體因違反環(huán)境法律法規(guī)的規(guī)定,或違反環(huán)境行政和民事合同的約定,嚴(yán)重破壞了法律上的或合同中的功利關(guān)系或道義關(guān)系所應(yīng)承擔(dān)的對人、單位、國家、社會和環(huán)境的補償、懲罰或其他性質(zhì)的具有強制性的不利刑事法律后果。[5]
應(yīng)當(dāng)承認(rèn),上述種種定義,都從某一個側(cè)面對環(huán)境刑事責(zé)任的內(nèi)涵或外延進行了揭示,有助于啟發(fā)我們進一步探討環(huán)境刑事責(zé)任的科學(xué)定義。但另一方面,這些定義又都分別存在一些問題,有必要加以評述和指正。但在評述和指正這些定義之前,我們有必要先就環(huán)境刑事責(zé)任的定義方法問題談兩點看法。
首先,我們在界定環(huán)境刑事責(zé)任的定義時,應(yīng)當(dāng)采取“就簡棄繁”的原則,盡可能地用簡單明了的語言準(zhǔn)確表述出環(huán)境刑事責(zé)任的內(nèi)涵及外延,就是說,“如無必要,勿增實體”。尤其切忌將環(huán)境刑事責(zé)任的定義表達得過于抽象和復(fù)雜,否則,將只會給人們理解環(huán)境刑事責(zé)任的準(zhǔn)確含義帶來困難。其次,任何定義都是相對的、有條件的,不能企望一個定義里揭示事物的一切。正如恩格斯所指出的,唯一真正的定義是事物本身的發(fā)展。所以,我們界定一項事物時,沒有必要追求一個絕對適合該事物的“恰當(dāng)”定義。以此為基點,在界定環(huán)境刑事責(zé)任的定義時,我們只需要揭示該定義最本質(zhì)的特征,使其能夠與其他法律責(zé)任(如環(huán)境民事責(zé)任、環(huán)境行政責(zé)任、軍事犯罪刑事責(zé)任、生命科技犯罪刑事責(zé)任等)區(qū)別開來即可,而沒有必要將其界定得過細、過精。立足于上述兩點看法,我們來評述一下上引三種關(guān)于環(huán)境刑事責(zé)任定義的表述。
二、對以上環(huán)境刑事責(zé)任定義的評述
首先,就定義(1)而言,該定義是當(dāng)前國內(nèi)法學(xué)界尤其是環(huán)境法學(xué)界對環(huán)境刑事責(zé)任最常見的表述,但事實上,這種定義方式存在較為嚴(yán)重的問題。因為依據(jù)該定義,我們不難推導(dǎo)出這樣的結(jié)論,即:行為人故意或過失實施的嚴(yán)重危害環(huán)境的行為,只有在造成了人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失,從而構(gòu)成犯罪的情況下,才可以承擔(dān)刑事責(zé)任。那么,我們不僅要產(chǎn)生疑問,假如行為人所故意或過失實施的嚴(yán)重危害環(huán)境的行為沒有造成了人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失,是否就不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任呢?假如從該定義的字面意思來理解,答案似乎只能是肯定的。然而,事實上,刑法在規(guī)定環(huán)境犯罪的刑事責(zé)任時,并沒有以“造成了人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失”作為要件,在很多情況下,行為人所實施的嚴(yán)重危害環(huán)境的行為即便沒有造成人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失,也需要承擔(dān)刑事責(zé)任。例如,我國刑法規(guī)定的“非法處置進口廢物罪”、[6] “非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪”、[7]“非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物制品罪”[8]等,都沒有以“造成人身傷亡或公私財產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失”為犯罪構(gòu)成要件。從這一點上來說,該表述對環(huán)境刑事責(zé)任定義的界定存在比較大的問題,不宜以此來理解和把握環(huán)境刑事責(zé)任的定義。
轉(zhuǎn)貼于
其次,就定義(2)而言,該定義盡管看似較為全面,但卻容易給人以混亂的感覺,導(dǎo)致人們對環(huán)境刑事責(zé)任產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識。因為該定義中內(nèi)含了五個限定條件,即:“因違反環(huán)境保護法律規(guī)范”、“嚴(yán)重破壞環(huán)境資源”、“導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染”、“造成或者可能造成公私財產(chǎn)重大損失或者人身傷亡的嚴(yán)重后果”、“構(gòu)成犯罪”,但該定義卻并沒有明確這五個限定條件的關(guān)系如何,是遞進關(guān)系呢?還是并列關(guān)系?而從法理上來說,這五個限定條件關(guān)系如何將直接導(dǎo)致環(huán)境刑事責(zé)任內(nèi)涵的不同。例如,假如是并列關(guān)系,則環(huán)境刑事責(zé)任顯然就是指包括單位或個人因違反環(huán)境保護法律規(guī)范而構(gòu)成犯罪所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任、單位或個人因嚴(yán)重破壞環(huán)境資源而構(gòu)成犯罪所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任、單位或個人因?qū)е聡?yán)重的環(huán)境污染而構(gòu)成犯罪所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任、單位或個人因違反環(huán)境保護法律規(guī)范而造成或者可能造成公私財產(chǎn)重大損失或者人身傷亡的嚴(yán)重后果所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任等在內(nèi)的法律責(zé)任。而假如是遞進關(guān)系,則環(huán)境刑事法律責(zé)任就只能是指單位或個人因違反環(huán)境保護法律規(guī)范,嚴(yán)重破壞環(huán)境資源,從而導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染,并造成或者可能造成公私財產(chǎn)重大損失或者人身傷亡的嚴(yán)重后果,以致構(gòu)成犯罪所應(yīng)負(fù)的刑事方面的法律責(zé)任。顯然,在并列關(guān)系與遞進關(guān)系的不同情況下,人們根據(jù)該定義會對環(huán)境刑事責(zé)任有不同的理解?;诖?,我們認(rèn)為,定義(2)有畫蛇添足之嫌,也沒有對環(huán)境刑事責(zé)任作出相對科學(xué)的界定。
再次,就定義(3)而言,該定義充分考慮和權(quán)衡了環(huán)境犯罪在民法、刑法以及行政法上的影響,并且從環(huán)境民法、環(huán)境刑法及環(huán)境行政法三個角度對環(huán)境犯罪所應(yīng)承擔(dān)的法律后果進行了全面界定。這種定義方式是較為新穎和有突破精神的。但在具體表述上,該定義也存在明顯問題。例如,該定義將環(huán)境刑事責(zé)任界定為“對人、單位、國家、社會及環(huán)境的補償、懲罰或其他性質(zhì)的具有強制性的不利刑事法律后果”,但實際上,環(huán)境刑事法律關(guān)系是一種國家與犯罪行為人(包括單位及個人)之間的關(guān)系,并不涉及到個人與個人、個人與單位、個人與社會或單位與社會之間的關(guān)系,因此,將環(huán)境刑事責(zé)任表述為“對國家、社會與環(huán)境的補償、懲罰或其他性質(zhì)的具有強制性的不利刑事法律后果”還說得過去,但如將環(huán)境刑事責(zé)任界定為“對人、單位的補償、懲罰或其他性質(zhì)的具有強制性的不利刑事法律后果”,則是顯然不正確的。此外,從法理上來說,刑事法律關(guān)系是一種公法性的保護性法律關(guān)系,其主體一方必須是國家。但定義(3)卻將環(huán)境刑事責(zé)任界定為“環(huán)境刑事法律關(guān)系的主體……所應(yīng)承擔(dān)的……不利刑事法律后果”,這就意味著如果我們依此來理解和把握環(huán)境刑事責(zé)任,則作為環(huán)境刑法律關(guān)系一方主體的國家也將是這類法律責(zé)任的承擔(dān)者之一,而國家作為刑事法律的制定者和實施者依法理是不可以作為刑事責(zé)任承擔(dān)者的。從這些方面來分析。定義(3)也沒有很科學(xué)地表述環(huán)境刑事責(zé)任的定義,也不是環(huán)境刑事責(zé)任的科學(xué)定義。
除了權(quán)利主體構(gòu)成復(fù)雜之外,自然資源民事權(quán)利在權(quán)利范圍上的相對性與不確定性,也是導(dǎo)致侵權(quán)責(zé)任法對自然資源損害切入困難的重要原因,這一點在自然資源財產(chǎn)權(quán)利以及相關(guān)的人身權(quán)利中都有較為典型的體現(xiàn)。自然資源財產(chǎn)權(quán)利的范圍與自然資源承載的經(jīng)濟價值有關(guān),而自然資源經(jīng)濟價值的衡量卻存在諸多難以量化的不確定因素。價值是對自然資源外在的社會化評價,從社會評價的角度來說,自然資源同時承載了多種價值,包括經(jīng)濟價值、生態(tài)價值、審美價值等,不同的價值因依附對象的同一性而相互依存。僅就經(jīng)濟價值而言,在固有的社會思維中,經(jīng)濟價值的衡量往往是以某一物品的社會勞動投入為基礎(chǔ)的,并以此為前提形成了對某一物品經(jīng)濟價值進行衡量公認(rèn)的社會規(guī)則,但自然資源系天賦而成其中并不包含社會勞動的投入因素,無法以公認(rèn)的經(jīng)濟價值衡量規(guī)則對其承載的經(jīng)濟價值進行判斷,只能通過一些間接的衡量依據(jù)大致劃定其范圍。在發(fā)生自然資源損害的情形下,對于受到破壞或者污染自然資源經(jīng)濟價值的確定是損害救濟的核心問題,因為該問題決定了自然資源財產(chǎn)權(quán)利主張的范圍,但正是在該問題上加害者與受害者總是各執(zhí)其詞難以形成共識,司法介入對侵權(quán)責(zé)任的裁判也往往是對雙方爭執(zhí)的折中與妥協(xié),只是力爭相對合理而并非對權(quán)利范圍問題作出令人信服的科學(xué)判斷,在各方均勉為其難的情形下,侵權(quán)責(zé)任法的司法適用難以形成常態(tài),這一點恐怕是在2011年康菲渤海漏油事故后續(xù)處理中,司法介入一直“猶抱琵琶半遮面”而最終由行政部門進行調(diào)停的重要原因之一。①況且,自然資源的經(jīng)濟價值與其他價值相互依存,一損俱損,在自然資源損害中經(jīng)濟價值遭受損失的同時其他價值也會受到不同程度的破壞,經(jīng)濟機制的衡量在侵權(quán)責(zé)任法視野內(nèi)尚難以提出圓滿解決問題方法,對于其他價值的破壞就更難以納入侵權(quán)責(zé)任法框架之中了。在與自然資源相關(guān)人身權(quán)利中,以健康為核心的權(quán)利訴求與以精神層面利益為核心的權(quán)利訴求在權(quán)利范圍上都具有明顯的不確定性,盡管在程度上有所不同。相對而言,以健康為核心的自然資源相關(guān)人身權(quán)利在權(quán)利范圍的確定上更為明確一些,因為對于人體健康受到實質(zhì)性損害進行判斷所涉及的醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),都有著明確的技術(shù)指標(biāo)支持,就標(biāo)準(zhǔn)本身并不存在不能確定的問題。但在標(biāo)準(zhǔn)的適用卻存在一定的不確定因素,醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)并非同一標(biāo)準(zhǔn)體系,在發(fā)生自然資源損害對人健康造成有害影響的情形下,應(yīng)適用何種標(biāo)準(zhǔn)對損害結(jié)果和范圍進行判斷,所持立場不同也會產(chǎn)生不同的理解和看法,這對于損害結(jié)果是否成立將產(chǎn)生直接的影響。至于在自然資源相關(guān)人身權(quán)利中以精神層面利益為核心的權(quán)利訴求,在相關(guān)研究中通常以“良好、適宜”等字眼對其進行描述,往往將這類權(quán)利訴求稱之為環(huán)境權(quán)。談及環(huán)境權(quán),權(quán)利范圍的不確定性表現(xiàn)得更為明顯,這一點也是環(huán)境權(quán)至今在理論研究中難以達成共識的主要原因,而且從實踐中看,環(huán)境權(quán)從來都沒有被真正納入侵權(quán)救濟的司法體系之內(nèi),不僅我國如此,境外亦然,“過去30多年間,美國、德國、日本和我國臺灣地區(qū)的公民和環(huán)境保護團體試圖以環(huán)境權(quán)受到侵犯環(huán)境的污染者和破壞者,但沒有成功的先例?!雹诔松鲜鰞煞矫鎲栴}之外,自然資源損害自身所具有的侵害主體多樣、侵害行為復(fù)雜、因果關(guān)系難以確定等特點,也是導(dǎo)致侵權(quán)責(zé)任法對自然資源損害救濟適用局限的重要因素。
二、自然資源損害救濟機制構(gòu)建面臨的根本挑戰(zhàn)
自然資源民事權(quán)利主體構(gòu)成復(fù)雜,權(quán)利范圍具有相對性與不確定性,這些都是自然資源民事權(quán)利譜系不穩(wěn)定的具體表現(xiàn),但這些因素只是侵權(quán)責(zé)任法在自然資源損害救濟問題上作用局限所表現(xiàn)出來的技術(shù)層面問題。對于自然資源損害救濟機制的構(gòu)建而言,其面臨的根本挑戰(zhàn)其實在于自然資源開發(fā)利用中復(fù)雜的利益結(jié)構(gòu)以及在價值判斷問題上的取舍困難,這才是問題的根本癥結(jié)所在,有必要對此進行深入探究。
(一)自然資源開發(fā)利用中復(fù)雜的利益結(jié)構(gòu)
在法律制度設(shè)計中,無論是對權(quán)利義務(wù)的配置還是損害救濟機制的構(gòu)建,從本質(zhì)上來說其實都是對利益的分配,其中對權(quán)利義務(wù)的配置體現(xiàn)的是常態(tài)的利益分配格局,而損害機制的構(gòu)建則是對受到扭曲的利益分配格局進行矯正。相比較而言,傳統(tǒng)的法律關(guān)系所蘊含的利益格局較為簡單,尤其是其中公益與私益的界限與范圍涇渭分明,對法律適用的選擇也比較清晰明了,比如談及民事法律關(guān)系或者行政法律關(guān)系,其權(quán)利義務(wù)運行或者損害救濟路徑的法律基礎(chǔ)是非常明確的。但對于自然資源的開發(fā)所形成的法律關(guān)系而言,其中所涉及的利益結(jié)構(gòu)則較為復(fù)雜,尤其是公益與私益往往交織共存難以明確區(qū)分,因為在實踐中,“就環(huán)境和自然資源要素自身的特點來看,環(huán)境資源自身功能的多樣性及其開發(fā)利用的多目標(biāo)性決定了其承載的利益必然是多重的,即便其包含的公共利益,也是多元主體利益的整合,它既可能體現(xiàn)在國家身上,也可能體現(xiàn)在個人身上?!雹偎?,如何對自然資源開發(fā)利用中形成的復(fù)雜利益結(jié)構(gòu)進行梳理,尤其是如何妥善看待和處理公益與私益之間的相互關(guān)系,成為自然資源損害救濟機制構(gòu)建所面臨的首要問題。在我國傳統(tǒng)的社會觀念中,私的利益訴求總是令人難以啟齒的,私益的提出和成長歷來缺乏適合的社會心理基礎(chǔ)和法律制度支持。在這樣的社會背景中,我國的法律制度設(shè)計并未為私益的發(fā)育提供適宜的土壤,在涉及公益與私益的衡量時,公益似乎總是理所應(yīng)當(dāng)?shù)恼紦?jù)優(yōu)勢地位,即便是對私益的確認(rèn)和保護也往往需要通過公益的外觀和名義實現(xiàn),但在把私益向公益“加工”的過程中,私益的訴求往往已經(jīng)被扭曲或虛化而偏離其應(yīng)有的面目?;谶@樣的認(rèn)識基礎(chǔ),自然資源損害救濟中涉及的私益部分并未真正得到確認(rèn)和尊重。但是,自然資源開發(fā)利用中的私益訴求并未因為缺乏適宜的外部環(huán)境而萎縮,基于人自利性的理性基礎(chǔ),私益的成長具有強勁的內(nèi)在動力,而在相關(guān)的法律制度設(shè)計中因為缺乏對公益與私益之間關(guān)系的正確理解,從而使得在公益與私益之間進行協(xié)調(diào)溝通機制的法律資源嚴(yán)重不足,往往將公益與私益置于對立境地,在自然資源損害救濟機制中對二者也難以同時兼容而顧此失彼,導(dǎo)致無論公益還是私益的利益訴求都難以得到充分表達。事實上,自然資源開發(fā)利用過程中的公益與私益對立統(tǒng)一相互依存,從對立的角度來說,公益與私益的利益歸屬及表現(xiàn)方式存在一定差異,從統(tǒng)一的角度來說,無論公益還是私益,都依附于同一載體。因此,盡管自然資源的功能是多樣的,而且由此導(dǎo)致了對自然資源的多目標(biāo)開發(fā)與利用形成了復(fù)雜的利益格局,其中公益與私益的沖突表現(xiàn)得尤為突出,但無論是公益還是私益,其所賴以存在的基礎(chǔ)是一致的,而且表現(xiàn)出明顯的共同性,即共同的自然資源基礎(chǔ),雖然其功能多樣,但其總量是有限的,而且也是不可替代的,載體的同一性決定了公益與私益是“一榮俱榮、一損俱損”的共生關(guān)系。只有確認(rèn)和肯定公益與私益的共生性,才有可能在最大限度上維持可持續(xù)的自然資源基礎(chǔ),而且保證公益與私益等各種利益主張的最大化。從理論上肯定自然資源開發(fā)利用中公益與私益的共生性,意味著自然資源損害救濟機制應(yīng)能包容和涵蓋自然資源損害中同時存在的公益和私益的利益訴求,尤其是對于自然資源損害救濟中的私益利益訴求應(yīng)給予充分的確認(rèn)和尊重,對公益和私益的利益訴求進行平衡與協(xié)調(diào),雖然這絕非易事,但如果漠視私益或者以公益裹挾私益,不僅對私益是一種傷害,也無益于公益的保護,因為從根本上看,如果私益不存,也就無所謂公益?!皻v史表明,要求承認(rèn)個人權(quán)利的欲望在任何時候都不可能完全從人的頭腦中消除。另外,似乎也沒有一個社會能夠消除公共利益的理念,因為它根植于人性的共有成分之中。”②因此,自然資源損害中無論是私益還是公益的利益訴求,都有其存在的正當(dāng)性和必然性,也都應(yīng)為損害救濟機制所涵蓋,這是構(gòu)建完整自然資源損害救濟機制的基本前提。
(二)自然資源損害發(fā)生過程在價值判斷方面取舍困難
在一般的法律思維中,損害救濟通常與法律責(zé)任的追究和認(rèn)定有明確的對應(yīng)關(guān)系,對加害追究法律責(zé)任的過程同時也是為受害者伸張正義的過程。將損害救濟與法律責(zé)任合并看待其中蘊含著一個基本的前提,在對于損害發(fā)生過程在法律上和道德上的價值判斷是一致的,因此對法律責(zé)任的追究和認(rèn)定與社會普遍的道德訴求具有明顯的契合性,司法裁決也順理成章并不存在道德的阻卻因素。基于該觀念,在傳統(tǒng)的法律框架內(nèi),對于損害行為而言,不僅為法律所不容,在道德的價值判斷上也是負(fù)面的。法律責(zé)任作為對損害行為法律與道德雙重否定的結(jié)果,不僅是對受害者的撫慰,更體現(xiàn)為對加害者的懲戒,這兩方面功能應(yīng)同時為法律責(zé)任所覆蓋。這是通常的法律邏輯,從某種意義上來說,法律與道德在價值判斷上的一致性,是公眾認(rèn)知法律的基本前提,已經(jīng)形成普遍的社會思維慣性。在自然資源損害發(fā)生的過程中,上述問題則表現(xiàn)出一定的復(fù)雜性。對自然資源的開發(fā)利用是社會發(fā)展進步的必需,但與此同時任何自然資源開發(fā)利用的行為也必然導(dǎo)致對自然資源不同程度的破壞,破壞的結(jié)果從根本上是難以避免的,問題的關(guān)鍵在于破壞的程度是否在社會的可承受范圍內(nèi)。因此,與自然資源相關(guān)法律制度設(shè)計最根本的命題在于,在自然資源的開發(fā)利用限度與破壞程度之間進行平衡,將自然資源開發(fā)利用對自然資源的破壞控制在社會可承受的范圍內(nèi)。所以,自然資源開發(fā)利用行為的正當(dāng)性是理所當(dāng)然的,相關(guān)立法的存在只是為其合法性劃出一定的限度,而劃定合法性限度的標(biāo)準(zhǔn)則往往是考慮多種因素折中與妥協(xié)的結(jié)果,自然資源破壞所致?lián)p害結(jié)果只是考慮因素之一。這就難免導(dǎo)致在現(xiàn)實中,法律對自然資源開發(fā)利用行為劃出的合法性限度的標(biāo)準(zhǔn)往往與社會公眾對自然資源損害的判斷并不一致,或者說,在有些情況下,公眾認(rèn)為已經(jīng)形成明確的自然資源損害,但損害行為依然仍具有合法性。對于造成明確損害的行為,一般的社會道德都是不能容忍的,但從法律的判斷上卻是合法的,這就導(dǎo)致在自然資源損害行為的價值判斷上法律與道德出現(xiàn)明顯的分歧。對于合法行為,并不具有法律意義上的可責(zé)難性,更不可能對其追究法律責(zé)任,這意味著公眾對于自然資源損害行為在道德層面的否定性評價無法尋求法律資源的支持。在相關(guān)研究中,曾一度對于環(huán)境污染致人損害法律責(zé)任是否以行為的違法性為構(gòu)成要件產(chǎn)生的激烈爭論①,其實際上反映出司法裁量在自然資源損害救濟問題上的兩難境地。而事實上,即便不把行為的違法性作為追究法律責(zé)任的構(gòu)成要件,只要造成損害公眾即可啟動司法程序,侵害行為的正當(dāng)性與合法性也將對司法裁量產(chǎn)生無處不在的影響,將置法官于取舍兩難的境地,這也是導(dǎo)致在法律框架內(nèi)尤其是在侵權(quán)責(zé)任法視野內(nèi)難以對自然資源損害進行充分救濟的重要原因之一。自然資源損害發(fā)生過程在價值判斷方面法律與道德的分歧從而導(dǎo)致取舍困難,說明不能僅把自然資源損害救濟局限于法律責(zé)任的追究和認(rèn)定,無論從任何角度理解法律責(zé)任,其中所蘊含的懲戒功能都是無法忽略的,而法律責(zé)任的懲戒內(nèi)涵與自然資源損害行為某種意義上的正當(dāng)性與合法性無法形成對應(yīng)關(guān)系,即便并非所有的自然資源損害行為都具有正當(dāng)性與合法性前提,但至少法律責(zé)任的追究和認(rèn)定不能涵蓋自然資源損害行為具有正當(dāng)性與合法性的部分。因此,對于自然資源損害而言,通過法律責(zé)任的追究確實是進行損害救濟非常重要的途徑之一,但絕非唯一的方式,完整的自然資源損害救濟機制除法律責(zé)任追究之外,還應(yīng)該包括非法律責(zé)任的方式,對于無法追究法律責(zé)任的自然資源損害進行有效填補,完整回應(yīng)自然資源損害的救濟訴求。跳出法律責(zé)任的桎梏,超越基于法律責(zé)任而形成的懲戒思維定勢,是構(gòu)建完整自然資源損害救濟機制的必然選擇。
三、自然資源損害救濟機制的多樣化拓展
通過對侵權(quán)責(zé)任法對自然資源損害救濟有限性在技術(shù)層面的分析,并結(jié)合對自然資源損害救濟機制構(gòu)架所面臨根本挑戰(zhàn)的梳理,不難看出,完整的自然資源損害救濟機制不能固守單一模式而必須呈多樣化的發(fā)展趨勢,就當(dāng)前的情況來看,自然資源損害救濟機制至少應(yīng)在以下兩個方面進行拓展完善。
(一)損害救濟機制在形式上由法律責(zé)任向非法律責(zé)任拓展
法律責(zé)任是法學(xué)理論與實踐的重要組成部分,其作為法律適用過程中不可或缺的矯正機制,歷來受到相關(guān)法律制度設(shè)計的青睞和倚重。法律責(zé)任的適用將同時產(chǎn)生兩方面的結(jié)果,即對受到扭曲法律關(guān)系的矯正和對責(zé)任主體相關(guān)權(quán)利的限制甚至剝奪,在法律責(zé)任框架內(nèi)二者具有明確的因果對應(yīng)關(guān)系,或者說無論是在物質(zhì)上還是在觀念上,對扭曲法律關(guān)系的矯正必須依賴于對責(zé)任主體相關(guān)權(quán)利的限制甚至是剝奪。因為法律責(zé)任矯正目標(biāo)的實現(xiàn)是以對責(zé)任主體相關(guān)權(quán)利的限制甚至剝奪為前提,為最大程度上保證法律責(zé)任的準(zhǔn)確適用以及避免以此給責(zé)任主體造成的非法侵害,相關(guān)法律制度設(shè)計中都為法律責(zé)任的適用規(guī)定了嚴(yán)格的前提條件,即在理論研究中所謂的“法律責(zé)任構(gòu)成要件”,犯罪構(gòu)成從廣義上來說也屬于該范疇。但隨著社會的發(fā)展變化,法律關(guān)系的運行基礎(chǔ)也越來越復(fù)雜,在某些情況下法律關(guān)系受到扭曲并不一定同時存在明確的責(zé)任主體,或者盡管在抽象意義上可以大致確定責(zé)任主體,但基于先驗式的“法律責(zé)任構(gòu)成要件”,也難以對責(zé)任主體所應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的性質(zhì)和范圍進行明確判斷。而自然資源損害所具有侵害主體多樣、侵害行為復(fù)雜、因果關(guān)系難以確定等特點,使既有的“法律責(zé)任構(gòu)成要件”難以兼容,在法律責(zé)任的認(rèn)定和追究等問題上缺乏慣常法學(xué)思維中固有的先驗式認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。事實上,如何對現(xiàn)有的“法律責(zé)任構(gòu)成要件”理論進行更新發(fā)展,使之能夠兼容環(huán)境保護領(lǐng)域出現(xiàn)的各種新型損害,近些年來一直是環(huán)境法及相關(guān)法律領(lǐng)域在法律責(zé)任問題上研究的重點之一,而這種在理論上的嘗試與努力在司法實踐中卻并未得到積極的肯定與回應(yīng)。這也在一定程度上說明,在當(dāng)前的法律責(zé)任理論與制度框架內(nèi),在發(fā)生自然資源損害的情形中,并非所有的損害結(jié)果都與可成立的法律責(zé)任相對應(yīng)。因此,就自然資源損害的救濟而言,僅依賴法律責(zé)任是不完整的,對于法律責(zé)任不能覆蓋的部分,應(yīng)由非法律責(zé)任的方式進行補充,只有法律責(zé)任的方式與非法律責(zé)任的方式雙管齊下,才能形成完整的自然資源損害救濟機制。
(二)損害救濟機制在功能上由責(zé)難向填補拓展
論文關(guān)鍵詞 拋擲物 損害 法律責(zé)任
拋擲物致人損害的法律責(zé)任熱議可追溯到2000年重慶“煙灰缸案”。2000年33歲的郝躍凌晨步行至學(xué)田灣正街樓下時,一個重達兩公斤的煙灰缸突然砸下來,郝躍幾乎喪命。事后,郝躍的家人在調(diào)查肇事者無果的情況下,將出事地點的兩幢居民樓的25戶用戶告上了法庭,要求他們共同賠償各種費用。重慶“煙灰缸”發(fā)生時,尚無法律對拋擲物致人損害做出規(guī)定。經(jīng)重慶市渝中區(qū)法院審理認(rèn)為,因難以確定該煙灰缸的所有人,除事發(fā)當(dāng)晚無人居住的兩戶外,其余房屋的居住人均不能排除扔煙灰缸的可能性,根據(jù)過錯推定原則,由當(dāng)時有人居住的王某等有扔煙灰缸嫌疑的20多戶住戶分擔(dān)該賠償責(zé)任。該判決一出,引起了社會的強烈反響,支持判決的人認(rèn)為,損害已經(jīng)發(fā)生,在無法確定具體侵權(quán)人的時候,為了維護社會公共安全以及對弱者權(quán)利的保護,應(yīng)當(dāng)由可能的加害人分擔(dān)賠償責(zé)任;反對判決的人認(rèn)為,無法找到具體的侵權(quán)人,我們對受害者郝躍表示同情,但是這種對弱者的同情也不能由無辜的20多戶居民來承擔(dān)賠償責(zé)任。
一、我國對拋擲物致人損害法律責(zé)任的立法概述
拋擲物致人損害是指高層建筑中所有人或者建筑物的使用人或其他人從建筑物拋擲物品致受害人損害,拋擲物致人損害的建筑物須是高層建筑物,只有在高層建筑中拋擲物致人損害才會產(chǎn)生難以確定具體侵權(quán)人的情形,如果住宅所有權(quán)或者使用權(quán)唯一,具體侵權(quán)人就很好確定,也不會產(chǎn)生我國《侵權(quán)責(zé)任法》的例外規(guī)定。
(一)拋擲物致人損害的法律責(zé)任法律依據(jù)在《侵權(quán)責(zé)任法》公布與實施之前,我國法律對高樓拋擲物的法律責(zé)任并沒有相關(guān)規(guī)定,《民法通則》第126條,建筑物或者其他設(shè)施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發(fā)生倒塌、脫落、墜落造成他人損害的,它的所有人或者管理人應(yīng)該承擔(dān)民事責(zé)任,但能夠證明自己沒有過錯的除外。此條的規(guī)定成為司法界的重要參考依據(jù),但是細究起來,此條與高樓拋擲物致人損害的情形并不是一樣的,針對的是建筑物或者建筑物的堆放物、懸掛物,與高空拋擲物是兩個概念,一個是非直接人為因素所致的倒塌、脫落、墜落,一個是人為的拋擲。兩者的區(qū)別在于一個系物的致人損害而一個系人的致人損害,而物與人的致人損害歸責(zé)原則上是決然不同的。
(二)拋擲物致人損害法律責(zé)任的構(gòu)成要件建筑物中的拋擲物致人損害的法律責(zé)任承擔(dān)上由可能加害的建筑物使用人(除能夠證明自己不是侵權(quán)人的外)給予補償,從最大程度上保護了受害人的權(quán)益。但是要產(chǎn)生這一法律后果必須滿足以下三個構(gòu)成要件。
第一,建筑物中的拋擲物。需要注意兩個概念,一為建筑物,拋擲物致人損害的法律責(zé)任構(gòu)成要求的拋擲物是必須是在建筑物中的,如果是在在長途客車中拋擲物或者公眾看臺上往球場中扔的拋擲物致人損害,其法律責(zé)任與此并不相同。二為拋擲物,致人損害的法律責(zé)任構(gòu)成要求在建筑物中的必須是拋擲物,如果是堆放物或者懸掛物,則適用的《侵權(quán)責(zé)任法》第85或者86條。拋擲物與堆放物懸掛物的區(qū)別在于人為因素還是自然因素。
第二,造成他人損害。必須產(chǎn)生了實際的損害,且損害因拋擲物導(dǎo)致,這是所有侵權(quán)案件必須具備的構(gòu)成要件,只有造成了他人的實際損害,受害人才可能基于損害來尋求法律上的救濟,也只有造成了他人的實際損害,法院才會讓侵權(quán)人承擔(dān)一定的法律責(zé)任去彌補受害人的損害。
第三,不能確定具體侵權(quán)人。拋擲物致人損害的法律責(zé)任的之所以特殊就在于無法確定具體的侵權(quán)人,也正是由于無法確定具體侵權(quán)人才帶來了其特殊的規(guī)則制度,也因此帶了社會各界的熱議。實踐當(dāng)中,由于一些不道德甚至不法的人從建筑物中拋擲物體,而因此受到損害的人卻無法判斷到底是從哪棟樓層中拋擲出以及由何人所為,在權(quán)益受到損害之后無法追究侵害人的法律責(zé)任,也因此帶來不公平。故而《侵權(quán)責(zé)任法》中規(guī)定除能夠證明自己不是侵權(quán)人外,由可能的建筑物使用人給予補償。
二、對我國拋擲物致人損害的法律責(zé)任立法的反思
重慶“煙灰缸”案的判決不僅在社會上產(chǎn)生了不同的看法,在理論界以及司法界也產(chǎn)生了不同的態(tài)度,司法界對濟南菜板案的不同處理反映了重慶“灰缸缸”案的不妥之處。同樣的案情,濟南市市中區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,原告在起訴中無法確定致其母親死亡的加害人,缺乏具體明確的被告。根據(jù)民事訴訟法第一百零八條第(二)項的規(guī)定,原告起訴時,必須要有明確的被告。本案中,原告的起訴不符合該規(guī)定,因此裁定駁回起訴。
同樣的案情同樣的法律制度,卻出現(xiàn)了不同的司法結(jié)果,根源在于案發(fā)時均沒有法律對該種侵權(quán)行為作出法律規(guī)定,《侵權(quán)責(zé)任法》的出臺彌補了這一缺陷,然而畢竟是存在不同的處理結(jié)果,也必然存在不同的理由去支持各自的結(jié)果?!肚謾?quán)責(zé)任法》雖然規(guī)定了在難以確定的具體侵權(quán)人,除能夠證明自己不是侵權(quán)人的外,由可能加害的建筑物使用人給予補償。但是背后支持這種的法律規(guī)則的法理在理論界存在著不同的主張。
1.“推定過錯說”。這種理由是重慶“煙灰缸案”的判決書中提出的。判決書寫到:本案中,由于難以確定該煙灰缸的所有人,除事發(fā)當(dāng)晚無人居住的兩戶外,其余房屋的居住人均不能排除扔煙灰缸的可能性,根據(jù)過錯推定原則,由當(dāng)時有人居住的王某等有扔煙灰缸嫌疑的20戶住戶分擔(dān)該賠償責(zé)任。
對于“推定過錯說”,在侵權(quán)法上,當(dāng)受害人證明違法事實與損害結(jié)果存在因果關(guān)系的情況下,如果加害人不能證明歲還的發(fā)生自己無過錯,那么就推定加害人在違法行為中存在過錯,并為此承擔(dān)責(zé)任。推定過錯一般需要法律的明確規(guī)定,在該案發(fā)生時,《侵權(quán)責(zé)任法》還未出臺,因此本案的判決書認(rèn)為的推定過錯是沒有法律依據(jù)的。另外推定過錯首先應(yīng)當(dāng)確定是損害行為是違法事實,而本案中,其他20戶住戶顯然不都是損害行為的實施者,既然連實際損害行為都沒有,認(rèn)定他們在該案中存在過錯更是不合理。
2.“共同危險行為”說。每一戶居民都有拋擲的可能性,盡管不是全體所有人拋擲,但是參照共同危險行為的原理和規(guī)則,各個住戶拋擲該物品的概率相等,因此應(yīng)當(dāng)由全體住戶承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
對于侵權(quán)法上的“共同危險行為”,是指在當(dāng)數(shù)人共同參與實施具有致害他人危險的行為且已造成實際損害,但是具體的加害人不明;或者數(shù)人分別實施侵權(quán)行為而造成受害人同一損害,但各加害人的參與部分不明的時候,由于該數(shù)人并不存在意思聯(lián)絡(luò),因此無法將他們的行為加以一體化處理。認(rèn)定共同危險行為,首先是數(shù)人共同參與實施了具有損害他人的危險行為,而在拋擲物致人損害的法律責(zé)任制度中,并不是可能加害的建筑物使用人或所有人均實施了拋擲這一危險行為,只是一個實際的侵權(quán)人無法發(fā)現(xiàn),所以顯然不是共同危險行為。
3.“保護公共安全”說。這是目前多數(shù)學(xué)者的意見,認(rèn)為這種案件涉及的是公共安全,雖然傷害的只是一個特定的受害人,但是它針對的是不特定的大多數(shù)人。為了保護公共安全和公共利益,盡管不能確定誰是真正的加害人,但應(yīng)當(dāng)由有嫌疑的建筑物使用人共同承擔(dān)賠償責(zé)任。
在拋擲物致人損害的制度中,傷害是針對不特定的大多數(shù)人,為了保護公共安全和公共利益而讓有嫌疑的建筑物使用人共同承擔(dān)賠償責(zé)任,對于針對不特定的多數(shù)人這一點可以不做否認(rèn),但是讓不特定的多數(shù)人為一個實際的侵權(quán)人承擔(dān)責(zé)任,這種制度實際侵害了不特定的大多數(shù)人的財產(chǎn)權(quán)益,并不是公共安全和公共利益與個人權(quán)益的沖突,而是兩種不同類型的公共安全和公共利益之間的博弈。因此保護公共安全說的理論前提就是錯的。
4.“公平責(zé)任”說。公平責(zé)任,是指當(dāng)事人雙方對損害的發(fā)生均無過錯,由法院根據(jù)公平觀念,責(zé)令加害人對受害人的財產(chǎn)給予適當(dāng)?shù)难a償,由當(dāng)事人合理地分擔(dān)損失的一種歸責(zé)原則。
現(xiàn)代侵權(quán)法實際上就是圍繞著受害人保護為中心發(fā)展起來的,現(xiàn)代侵權(quán)行為法發(fā)生的一系列變化:過錯的客觀化、過錯的推定、嚴(yán)格責(zé)任、公平責(zé)任等都表明,侵權(quán)法的發(fā)展趨勢,日益突破自己責(zé)任的范圍,向優(yōu)先保護受害人方面傾斜。但我們更應(yīng)看到,不管自己責(zé)任原則在現(xiàn)代怎么變化,它都是有一定底線的!如同高空拋墜物侵權(quán)案件中,拋墜物無法處于被告完全的獨有的控制之下,即使被告自己采取了有效的措施也不能避免其他被告的過失行為,且被告與他人之間不具有特殊的關(guān)系。因此,八十七條規(guī)定的合理性是值得懷疑的。
5.“同情弱者”說。這種觀點最主要的就足體現(xiàn)民法的同情弱者的立場。首先。民法站在保護弱者的立場。同情弱者,保護弱者,使受到損害的弱者能夠得到賠償。其次,民事責(zé)任是財產(chǎn)責(zé)任,而不足人身責(zé)任,因此責(zé)令有拋擲嫌疑的人承擔(dān)責(zé)任,使弱者得到保護,并非完全不公平。
“保護弱者”說認(rèn)為受害人大多是弱者。而且又已經(jīng)遭受了不幸的損害,所以應(yīng)該運用公平責(zé)任原則讓可能的加害人來承擔(dān)部分責(zé)任。但是,我們可以對受害者表示出最大的同情,我們可以對受害者進行社會捐助,但卻不能以司情代替法律,動搖法律的權(quán)威,而使得無辜的受害人投訴無門。
三、拋擲物致人損害的法律責(zé)任不合理的根源
(一)沒有樹立正確的法律觀念,企圖用法律解決所有的社會糾紛法律可以解決社會糾紛,但法律不能完美的解決的所有的社會糾紛,如果以法律萬能的觀念去創(chuàng)造法律規(guī)則去處理所有的社會糾紛,必然會帶來最后對法律本身的失望,如果認(rèn)為法律只是解決社會糾紛中非萬能的一種,那么很多法律的不能只是法律的一個特征,而不是如今法律的內(nèi)在邏輯矛盾。
關(guān)鍵詞:國家審計;權(quán)限;法律責(zé)任
一、 國家審計權(quán)限
審計是由專職機構(gòu)和人員,對被審計單位的財政、財務(wù)收支及其他經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效應(yīng)進行審查和評價的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,具有獨立性、強制性、權(quán)威性以及綜合性。由于審計具有以上特征就賦予了它以下權(quán)限:
1、代表國家實施審計監(jiān)督,并在業(yè)務(wù)上對內(nèi)部審計和社會審計進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。國家審計機關(guān)依照國家法律規(guī)定獨立實行審計監(jiān)督權(quán),不受其他行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。在審計工作的最后階段寫出審計報告,作出審計結(jié)論和決定,并送達被審計單位及有關(guān)協(xié)助執(zhí)行部門或單位,并有權(quán)要求這些單位或部門主動地、自覺地給予執(zhí)行或協(xié)助。
2、根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定,審計機關(guān)不但可以對各級政府機構(gòu),國有大中型企事業(yè)單位進行經(jīng)濟監(jiān)督,還可以對經(jīng)濟執(zhí)法部門如財政、稅收、金融、工商行政、物價、海關(guān)等專業(yè)經(jīng)濟監(jiān)督部門進行“再監(jiān)督”的權(quán)利。不但可以對微觀層次進行監(jiān)督,而且對宏觀管理層次也可進行監(jiān)督。
二、國家審計法律責(zé)任
社會大眾普遍認(rèn)為,審計法律責(zé)任是指與審計有關(guān)的各種法律責(zé)任的總稱,一般有兩種情況:一種是審計機關(guān)在執(zhí)行審計公務(wù)時的責(zé)任和因?qū)徲嬋藛T違法違規(guī)或過失出現(xiàn)的審計法律責(zé)任。另一種是審計人員查出被審計單位的賬賬不符或賬實不符等構(gòu)成的審計單位或個人的依法追求的果實責(zé)任或違法責(zé)任。要更全面的了解審計法律的責(zé)任,應(yīng)從以下五個方面入手:1、審計法律的主體應(yīng)是審計組織和審計人員;2、審計法律的課題是國家、審計委托者、被審計單位、社會上利用被審單位財務(wù)報告和審計結(jié)論的第三者合法權(quán)益。有的是審計主體的審計行為直接給他們造成了損失;有的是根據(jù)審計結(jié)論和審計報告作出的經(jīng)濟決策導(dǎo)致的經(jīng)濟損失。3、審計法律責(zé)任的性質(zhì)是對所造成的損失或損害所要承擔(dān)的法律上的不利后果。4、承擔(dān)審計法律責(zé)任的緣由是審計主體在履行審計職責(zé)過程中有過失。如果審計主體在履行審計責(zé)任過程中沒有過失,而是由于被審計單位自己的舞弊行為經(jīng)過精心策劃且手段隱蔽,導(dǎo)致審計組織和審計人員沒有發(fā)現(xiàn)問題的,那么他們不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)審計法律責(zé)任。5、審計法律怎人對審計行為具有約束作用,審計法律責(zé)任的確定,應(yīng)包括審計者、被審計者、委托者的審計法律責(zé)任的確定。
三、國家審計權(quán)限與審計法律責(zé)任的失衡
由上面的闡述不難看出,一方面國家審計權(quán)力巨大,另一方面審計機關(guān)和審計人員的法律責(zé)任約束有限。從管理學(xué)的角度來說,科學(xué)有效地管理應(yīng)該是權(quán)責(zé)相當(dāng),從某種程度看,權(quán)力的本質(zhì)其實就是責(zé)任,任何一種權(quán)力都要有相對應(yīng)的責(zé)任,這才符合民主制度的規(guī)律。如果權(quán)力的形式?jīng)]有責(zé)任的約束,使權(quán)力脫離控制,將會成為萬惡之源。所以國家審計的權(quán)利也不能例外,權(quán)力和責(zé)任的失衡,就使審計權(quán)力不受法律和機制的約束,長期以往,國家審計將流于形式,并且高高在上,缺乏公正、公平,不僅失去其存在意義,還會嚴(yán)重影響社會主義法治建設(shè)的進程。
國家審計權(quán)限與審計法律責(zé)任失衡主要表現(xiàn)在以下幾方面:首先,沒有規(guī)定對審計工作承擔(dān)法定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的各級人民政府和上一級審計機關(guān)的違法責(zé)任。上面不重視、不把好關(guān),下面必定應(yīng)付了事。再者,對審計主體的法律責(zé)任規(guī)定抽象、輕描淡寫,沒有做出明確的規(guī)定,叫含糊。審計法應(yīng)規(guī)定對國家審計工作承擔(dān)法定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的各級人民政府和上一級機關(guān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和個人都納入審計主體范疇,并針對不同級別、不同權(quán)力做出不同責(zé)任明細。
四、關(guān)于國家審計權(quán)力與審計法律責(zé)任失衡的對策
綜合上述,解決國家審計權(quán)限與審計法律責(zé)任失衡問題,可以從以下兩方面著手:
1. 完善審計法內(nèi)容,明確審計法律責(zé)任的內(nèi)容;完善后的審計法主要應(yīng)包括:審計行政訴訟敗訴或賠償財產(chǎn)損失;審計復(fù)議決定撤銷、變更審計具體行政行為;其他部門或單位檢查發(fā)現(xiàn)被審計單位審計范圍內(nèi)存在嚴(yán)重違規(guī)問題;對審計過程中出現(xiàn)貪污受賄或應(yīng)付了事,而故意將審計查出的嚴(yán)重違規(guī)問題進行隱瞞、截留、變相私了或大事化小,避重就輕;未按規(guī)定程序?qū)嵤徲嫞瑢Ρ粚徲媶挝恢匾斦?、財?wù)收支事項應(yīng)該提出保留或否定審計意見而提出無保留審計意見;對重大設(shè)計事項審計決定,因主觀因素落實執(zhí)行不力;泄露審計事項案情或被審計單位商業(yè)秘密等一系列其他如廉潔方面行為應(yīng)作出明確的法律責(zé)任約束。其次,按實際發(fā)生的審計責(zé)任進行歸責(zé),追究相關(guān)人員的責(zé)任,不排除上級有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)情節(jié),給予相應(yīng)的形式處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究其刑事責(zé)任,以此對其權(quán)力進行約束。最后,應(yīng)明確審計人員的免責(zé)條款,規(guī)定恪守審計職業(yè)道德、按程序?qū)徲?、如實報告審計結(jié)果的,不用承擔(dān)法律責(zé)任。另一方面,要按實際發(fā)生的審計責(zé)任進行歸責(zé)。在審計法中,作為審計執(zhí)法主體的審計機關(guān)和人員,必須要有與 其審計權(quán)力相對稱的法律責(zé)任,使審計權(quán)力真正成為一種有責(zé)任的權(quán)利。
2. 建議完善的審計程序,用嚴(yán)格的審計程序來約束審計機構(gòu)和人員。審計權(quán)力與審計機關(guān)和審計人員法律責(zé)任的失衡,使部分違反審計法的審計機關(guān)和審計人員逃脫承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。由此導(dǎo)致審計權(quán)力在相當(dāng)程度上成為一種不負(fù)責(zé)任的權(quán)力,要解決這個矛盾,更好的方法是嚴(yán)格地用程序來進行約束,如果我們的程序完善到一定程度,只要嚴(yán)格遵守程序,審計人員就沒有濫用權(quán)力的可能,那么我們也可以僅僅用是否違反程序作為追究審計人員法律責(zé)任的依據(jù)。
參考文獻:
[1]李宇立,張林.國家審計機關(guān)加強內(nèi)部控制檢查探討[J].內(nèi)部控制,2010(05)
(一)2010年3月10日,陳某酒后駕駛別克轎車送女友李某回家,途經(jīng)某市世倫路口,由于觀察不慎,致所駕車又前部與路人陸某駕駛的自行車發(fā)生碰撞,陸某當(dāng)場死亡。事發(fā)后,陳某擔(dān)心自己酒駕肇事會判刑,遂請求李某頂替自己。于是,李某在隨后到來的交警面前,承認(rèn)是自己駕駛汽車致陸某死亡。交警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),李某對事故的描述與現(xiàn)場差異極大,經(jīng)過多次工作,李某交代了自己頂替陳某的事實。
(二)2009年4月20日,胡某駕駛中型卡車沿通寧公路運送貨物,行駛至揚州路段時,由于搶紅燈而不慎撞上了橫過馬路的行人王某,造成王某胸骨骨折,倒地掙扎。胡某下車后,發(fā)現(xiàn)王某尚未死亡,于是電話報警,站在路邊等待交警到來,卻沒有及時對王某進行搶救或撥打120。當(dāng)交警到來時,王某已經(jīng)窒息而亡。
二、分歧意見
圍繞上述兩個案例,如何認(rèn)定“交通肇事逃逸”,有不同觀點:
(一)有觀點認(rèn)為,認(rèn)定嫌疑人是否構(gòu)成“交通肇事后逃逸”的主要因素在于嫌疑人是否及時報警、是否逃離事故現(xiàn)場。如果嫌疑人未報警并提供真實有效的身份信息,或者雖然報警但是為了逃避法律責(zé)任而逃離事故現(xiàn)場的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“逃逸”。認(rèn)定是否構(gòu)成“逃逸”與嫌疑人是否實施救助行為沒有絕對聯(lián)系。
(二)有觀點認(rèn)為,對于他人頂替肇事嫌疑人的情況,應(yīng)當(dāng)視情況而定:如果嫌疑人未履行救助義務(wù),未及時報警,則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“交通肇事后逃逸”;如果嫌疑人履行了救助義務(wù),也及時報警并提供真實身份信息,則不應(yīng)認(rèn)定為“逃逸”;爭議在于嫌疑人履行救助義務(wù),但未及時報警或提供虛假身份信息的情況,以及嫌疑人未履行救助義務(wù),但及時報警并提供真實身份信息的情況,兩種情況下是否可以認(rèn)定為“交通肇事后逃逸”。法院持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度,對于嫌疑人未履行救助義務(wù),但及時報警并提供真實身份信息的情況不宜認(rèn)定為“逃逸”;對于履行救助義務(wù),但未及時報警或提供虛假身份信息的情況一般不宜從嚴(yán)打擊。
(三)有觀點認(rèn)為,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,“逃逸”形式上看是指逃逸法律責(zé)任。但是根據(jù)《道路交通安全法》和《刑法》第一百三十三條“因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑?!敝?guī)定,嫌疑人在交通肇事后負(fù)有“立即搶救傷員”的義務(wù),可見本罪的立法原意是要強化嫌疑人救助傷員、及時報警的義務(wù)。故“逃逸”的內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)包括“逃避法律責(zé)任、未立即搶救傷員”兩個方面。因此,認(rèn)定嫌疑人構(gòu)成“逃逸”應(yīng)當(dāng)符合兩個要件:不履行救助義務(wù)、逃避法律責(zé)任。
三、交通肇事逃逸的司法認(rèn)定
(一)“逃逸”的內(nèi)涵。我們認(rèn)為,雖然交通肇事后逃逸判處三年以上七年以下有期徒刑的立法原旨可能是為了增強肇事嫌疑人立即搶救傷員、及時報警歸案的責(zé)任感。但是,罪刑法定原則要求我們根據(jù)法律的確定性規(guī)定作出判定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定:“交通運輸肇事后逃逸,是指行為人具有本解釋第二條第一款規(guī)定和第二款第(一)至(五)項規(guī)定的情形之一,在發(fā)生交通事故后,為逃避法律追究而逃跑的行為?!逼渲?,“逃避法律追究”與“逃跑”是目的與手段的相統(tǒng)一的關(guān)系,是嫌疑人的主觀目的在現(xiàn)實中的客觀表現(xiàn):嫌疑人交通肇事后想要逃避法律責(zé)任,必然要通過逃跑的客觀行為方式來實現(xiàn)。因此,這里的“逃跑”應(yīng)當(dāng)是指嫌疑人實施的客觀上能夠使其避免承擔(dān)法律責(zé)任的任何行為,包括不及時報警、提供虛假身份信息、由他人冒名頂替等?!疤右荨钡臉?gòu)成就需要主觀上具備“逃避法律追究”的目的,客觀上實施了上述“逃跑”的行為,同時還要存在《最高人民法院關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款規(guī)定和第二款第(一)至(五)項規(guī)定的情形之一。
是否及時搶救傷員與行為人是否能夠逃避法律追究并無直接因果關(guān)系,故將履行義務(wù)作為排除“逃逸”情節(jié)的要件之一從本質(zhì)上講是有罪類推?;谧镄谭ǘㄔ瓌t,我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握《最高人民法院關(guān)于審理交通肇事刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中關(guān)于“交通肇事后逃逸”的標(biāo)準(zhǔn),即“為逃避法律追究而逃跑的”客觀形式表現(xiàn)為未及時報案、提供虛假的身份信息、由他人冒名頂替等逃避法律責(zé)任的行為,但不能以未積極履行救助義務(wù)作為判斷行為人是否構(gòu)成“逃逸”的客觀要件。
其中,對于“逃逸”行為方式也應(yīng)當(dāng)具體情況具體分析。對于冒名頂替的情況,雖然也是為了逃避法律追究,但是與嫌疑人直接逃走的情節(jié)相比,其主觀惡性和社會危害性稍小,因此應(yīng)當(dāng)在“交通肇事后逃逸”的法定刑期內(nèi)從輕處罰。如果刑罰不能體現(xiàn)這種差異性,則會導(dǎo)致嫌疑人交通肇事后直接逃跑與冒名頂替的刑罰等同,不利于預(yù)防犯罪。另外,如何認(rèn)定未及時報案、逃離現(xiàn)場等情節(jié)也需要具體而論,必須是嫌疑人有能力、有條件報案卻未及時報案或者無正當(dāng)理由卻逃離現(xiàn)場。比如,嫌疑人為了搶救傷員而暫時來不及或忘記報案,或者擔(dān)心當(dāng)?shù)鼐用翊驌魣髲?fù)而暫時離開現(xiàn)場的行為就不宜認(rèn)定為“逃逸”。
(二)“及時搶救傷員”的法律地位?!凹皶r搶救傷員”客觀上確實反映了嫌疑人的主觀惡性,也是刑事立法所希望宣揚的良行。有些人認(rèn)為“及時搶救傷員”也是構(gòu)成“交通肇事后逃逸”的要件之一,這種想法的出發(fā)點是好的。但從目前我國刑法規(guī)范來看,“及時搶救傷員”還沒有上升到犯罪構(gòu)成要件的高度,至少沒有明確的刑法規(guī)定要求嫌疑人必須及時搶救傷員否則就將構(gòu)成犯罪或犯罪的加重情節(jié)。這可能是最初立法時的疏漏,也可能是立法者另有深意,但都造成了現(xiàn)在“堅持罪刑法定原則”與“適用有罪類推來宣揚善行”之間的博弈。我們認(rèn)為,“及時搶救傷員”的行為應(yīng)當(dāng)在罪刑法定原則的基礎(chǔ)上大力宣揚,禁止有罪類推。
四、建議與對策
(一)建議作出司法解釋,“為逃避法律追究而逃跑”是指交通肇事嫌疑人主觀上為了避免被相關(guān)機關(guān)追究法律責(zé)任,而客觀上實施的逃離事故現(xiàn)場、未及時報警、提供虛假的身份信息、由他人冒名頂替等任何可能逃脫法律責(zé)任的行為。對于安排、同意他人冒名頂替的嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照“交通肇事后逃逸”的情節(jié)從輕處罰。
通過對國外工程咨詢職業(yè)責(zé)任保險和國內(nèi)建設(shè)工程設(shè)計責(zé)任保險的研究,發(fā)現(xiàn)以上兩種保險產(chǎn)品都屬于保險產(chǎn)品中的責(zé)任保險范疇。責(zé)任保險與其他保險產(chǎn)品的顯著差異就在于保險標(biāo)的是法律界定的承保責(zé)任。因此,責(zé)任保險的法理基礎(chǔ)應(yīng)是是責(zé)任保險研究的重點之一。
根據(jù)我國《保險法》第50條第2款規(guī)定:責(zé)任保險是指以被保險人對第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險標(biāo)的的保險。從定義可以看出,責(zé)任保險中
圖1 工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險相關(guān)責(zé)任概念
的責(zé)任是指法律規(guī)定的賠償責(zé)任,又因保險的專業(yè)要求,責(zé)任保險中的責(zé)任還受到保險中責(zé)任概念的制約,所以責(zé)任保險中的承保責(zé)任應(yīng)該是法律和保險中關(guān)于責(zé)任概念的交集。因此,承保責(zé)任的法理界定首先應(yīng)從法律責(zé)任中尋找符合責(zé)任保險概念的依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任開始。
1 法律責(zé)任 本文由收集整理
根據(jù)法理學(xué)的概念,法律責(zé)任有廣義和狹義兩種理解。廣義的法律責(zé)任是指法律規(guī)定的一切組織和個人都應(yīng)履行的各種義務(wù)。它包含兩層含義:一是根據(jù)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù),也稱為“第一性義務(wù)”;二是由于實施的行為違反了法律規(guī)定而引起的必須承擔(dān)具有強制性的法律上的義務(wù),也稱為“第二性義務(wù)”【1】。狹義的法律責(zé)任專指上述的第二層含義。在本文中法律責(zé)任也是特指狹義的法律責(zé)任。
過錯,法律術(shù)語的解釋是承擔(dān)法律責(zé)任的主觀故意或者過失【2】。其中故意是指明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或放任這種結(jié)果發(fā)生的心理狀態(tài)。而過失是指應(yīng)當(dāng)預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果,因為疏忽大意而沒有預(yù)見,或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,以致發(fā)生這種結(jié)果的心理狀態(tài)【3】。行為人在主觀上有過錯才構(gòu)成違法,這不僅適用于刑事違法,也是民事違法、行政違法、經(jīng)濟違法等的一般原則。根據(jù)主觀過錯在法律責(zé)任中的地位,可以把法律責(zé)任分為過錯責(zé)任、無過錯責(zé)任和公平責(zé)任。
2職業(yè)責(zé)任保險的承保責(zé)任
關(guān)于職業(yè)責(zé)任保險,《保險法》沒有明確給出明確的定義。參考fidic條款的概念:職業(yè)責(zé)任保險,更通常稱為職業(yè)賠償保險,是把全部或部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司的一種機制,由保險公司向那些由于職業(yè)人員疏忽履行其照管的職責(zé)所造成的損失而有權(quán)獲得賠償?shù)漠?dāng)事方進行賠償【4】??梢钥闯?,職業(yè)責(zé)任保險具有以下幾個特點:
職業(yè)責(zé)任保險的承保對象是專業(yè)人員或其執(zhí)業(yè)機構(gòu),不僅包括被保險人及其雇員,也可以包括被保險人的前任與雇員的前任,這是其它責(zé)任保險所不具備的特色,體現(xiàn)了專業(yè)技術(shù)服務(wù)的連續(xù)性和保險服務(wù)的連續(xù)性。
職業(yè)責(zé)任保險的標(biāo)的是被保險人對第三人的民事賠償責(zé)任,包含人身傷害或財產(chǎn)損失的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
職業(yè)責(zé)任保險只針對專業(yè)人士在提供專業(yè)服務(wù)時由于過失、錯誤或遺漏造成合同對方或第三人的損失,這種行為是無意的,而且僅限于專業(yè)范圍內(nèi)的行為。
3 工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險承保責(zé)任
應(yīng)注意到,工程監(jiān)理責(zé)任與工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任在法律意義上是兩個不同的概念,因此要明確工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險的相關(guān)承保責(zé)任,首先應(yīng)明確工程監(jiān)理責(zé)任和工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的概念。
工程監(jiān)理責(zé)任
根據(jù)我國《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》,工程監(jiān)理實施的行為必然受到其相關(guān)的法律、法規(guī)、文件以及合同的制約。而法律責(zé)任是由于實施的行為違反了法律規(guī)定而引起的必須承擔(dān)具有強制性的法律上的義務(wù),因此本文將工程監(jiān)理責(zé)任定義為:監(jiān)理單位或監(jiān)理工程師,在從
事監(jiān)理工作過程中,由于實施的行為違反了有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,或因不履行以及不適當(dāng)履行監(jiān)理合同的約定而必須承擔(dān)的具有強制型的法律責(zé)任。
圖2職業(yè)責(zé)任保險的承保責(zé)任
工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險承保責(zé)任
認(rèn)定工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的承保責(zé)任,需要明晰如下幾個要點:
由職業(yè)責(zé)任保險的概念決定,工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任就是工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險的承保責(zé)任;
工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任只是由過失原因依法應(yīng)負(fù)的民事賠償責(zé)任,包括過失行為導(dǎo)致的一般侵權(quán)責(zé)任和過失行為導(dǎo)致的違約責(zé)任,也本文由收集整理可能是兩者的競合競合是指在民法上經(jīng)常滿足多種民事責(zé)任的構(gòu)成要件,從而導(dǎo)致多種民事責(zé)任形式的并存和相互沖突;
刑事責(zé)任不屬于職業(yè)責(zé)任范疇,但職業(yè)責(zé)任有可能導(dǎo)致刑事責(zé)任
行政責(zé)任不屬于職業(yè)責(zé)任范疇,因此法規(guī)規(guī)定的由于行政責(zé)任導(dǎo)致的罰款或財產(chǎn)損失不在職業(yè)責(zé)任保險的賠償范圍;
工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的構(gòu)成要件包括:
客觀存在合同對方或第三人的人身傷害或財產(chǎn)損失;
工程監(jiān)理單位或個人客觀上違反了相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)理合同;
客觀上違反的相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)理合同是由且僅是由過失動機造成;
客觀上違反的相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)理合同造成了合同對方或第三人的人身傷害或財產(chǎn)損失;
特別指出的是,國內(nèi)有些學(xué)術(shù)觀點認(rèn)為,“侵權(quán)責(zé)任涉及主觀故意,違約責(zé)任中的越權(quán)行為是由于監(jiān)理超出授權(quán)的范圍,以作為的方式違約,故都不屬于職業(yè)責(zé)任的范
圖3工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任保險的承保責(zé)任
疇”。本文認(rèn)為,侵權(quán)行為和越權(quán)行為屬于客觀事實,過失則屬于主觀動機,存在由于過失原因?qū)е碌那謾?quán)行為或越權(quán)行為的可能;工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的概念決定了過失動機是判別工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的唯一標(biāo)準(zhǔn);因此工程監(jiān)理職業(yè)責(zé)任的范圍包括過失動機導(dǎo)致的一般侵權(quán)責(zé)任和過失動機導(dǎo)致的違約責(zé)任,其中包含侵權(quán)行為和違約責(zé)任中的越權(quán)行為。
關(guān)鍵詞:經(jīng)濟法責(zé)任歸責(zé)原則獨立性
正文:
一、責(zé)任理論發(fā)展史上呈現(xiàn)的基本特征
我國的經(jīng)濟法制建設(shè)從七十年代開始,經(jīng)歷了兩個十年直至今天,經(jīng)過了從無到有,從不完善到基本完善的過程,經(jīng)濟法理論也隨基本研究素材的豐富而日益成熟。對于我國經(jīng)濟法制發(fā)展的過程,一般認(rèn)為分為三個階段:1985年以前為興起階段,1985年到1992年十四大為發(fā)展階段,1992年以后至今為逐漸成熟階段。但也有人認(rèn)為真正的有關(guān)經(jīng)濟法的研究是從1992年之后才開始的。
作為經(jīng)濟法基本理論組成部分之一的法律責(zé)任理論也有一個由興起到發(fā)展的過程,在每個階段呈現(xiàn)出不同特點。在經(jīng)濟法制建立的最初階段,作為一個新出現(xiàn)的法學(xué)領(lǐng)域,經(jīng)濟法引起了法學(xué)界的廣泛關(guān)注,經(jīng)濟法理論從無到有,逐步建立興起。在這一階段關(guān)于經(jīng)濟法學(xué)基本理論問題的學(xué)術(shù)活動集中于經(jīng)濟法的概念、調(diào)整對象,經(jīng)濟法與民法、行政法的關(guān)系等方面。[1]這是由于每一門學(xué)科產(chǎn)生之初的研究,大多都集中在本學(xué)科的立身之本上,也即從本學(xué)科最基本的概念、最基本的原理入手,并關(guān)注本學(xué)科與相鄰學(xué)科的關(guān)系,包括在研究對象方面的差異與聯(lián)系,這種特點在經(jīng)濟法領(lǐng)域也得到了極為明顯的體現(xiàn)。這一階段“經(jīng)濟法律責(zé)任”雖然偶爾會被作為一個獨有的概念術(shù)語提及[2]但從整體上來看,更多的是將一般法律責(zé)任理論運用到經(jīng)濟法律部門中,對違反經(jīng)濟合同的法律責(zé)任進行論述;同時對于將刑事罰則規(guī)定入經(jīng)濟法規(guī)中的現(xiàn)象以及經(jīng)濟制裁有所論及。[3]經(jīng)濟法律責(zé)任理論尚不能在經(jīng)濟法基礎(chǔ)理論中占據(jù)一席之地。在1985年以后到1992年之間經(jīng)濟法的初步發(fā)展時期,作為這一法律部門的理論研究來說,調(diào)整對象仍然處于總論研究的核心地位,但研究范圍在此基礎(chǔ)上也有了更多的拓展,如關(guān)于調(diào)整方法和經(jīng)濟法主體的研究,取得了一定成果。[4]在這樣一個環(huán)境下,對于經(jīng)濟法責(zé)任的研究也引起了人們的關(guān)注,[5]通過對這一時期有關(guān)論文的檢索可以看出,所謂的“經(jīng)濟法律責(zé)任”在概念上尚不甚明晰,尤其與“經(jīng)濟責(zé)任”相混用,而在現(xiàn)在我們已經(jīng)將“經(jīng)濟責(zé)任”作為具有財產(chǎn)內(nèi)容的責(zé)任形式的統(tǒng)稱。但在當(dāng)時的發(fā)展階段,學(xué)者試圖建立起一個以“經(jīng)濟責(zé)任”為核心的經(jīng)濟法律責(zé)任理論體系,也有人對之進行了一定總結(jié)。[6]總的來說,這個努力并未成功,由于相關(guān)其他理論進展緩慢,隨后的經(jīng)濟法責(zé)任理論研究也日漸停滯下來,于是在無論是作為經(jīng)濟法研究素材的日漸豐富還是理論研究得到巨大發(fā)展的第三個階段,經(jīng)濟法的責(zé)任理論卻相反地進入了一個停滯不前的狀態(tài)之中。有關(guān)的表述大部分是以教材中總論的一部分出現(xiàn)的,研究者通常是以自己的理解對這一理論加以或繁或簡的詮釋,整體上來說難以形成較為統(tǒng)一的觀點。而且由于教材式論述的局限,這種闡釋也是難以深入的。盡管如此,并不是說經(jīng)濟法責(zé)任理論的研究在這一階段無人問津,恰恰相反,也有人進行了有益的嘗試,而且在某種程度上說這些論述也有其獨到之處。[7]在此基礎(chǔ)上,到最近四五年來,有學(xué)者開始意識到過去在經(jīng)濟法基礎(chǔ)理論研究上的畸重與畸輕,提出要以一種更為務(wù)實的態(tài)度來對待經(jīng)濟法律規(guī)范中的責(zé)任問題,不是拿原有的理論來生搬硬套,而是采用更為靈活的方法[8]同時,也有人在新的視角下對經(jīng)濟法責(zé)任進行了重新定位。在這樣一個思路的指引下,對從第二階段中后期開始、特別是90以來有關(guān)經(jīng)濟法責(zé)任理論的研究狀況加以總結(jié),對于認(rèn)清已有的理論成果同時在此基礎(chǔ)上開展進一步的研究,都是有一定的學(xué)術(shù)意義的。
二、有關(guān)經(jīng)濟法責(zé)任理論研究的基本內(nèi)容
對于經(jīng)濟法責(zé)任理論的認(rèn)識總體上來說是隨著經(jīng)濟立法的不斷完善,以及學(xué)者對經(jīng)濟法的研究不斷豐富而日漸深化的,由最初的停留于表面現(xiàn)象的敘述而慢慢觸及到這一新出現(xiàn)范疇的本質(zhì),這一點是值得肯定的。但與經(jīng)濟法其他有關(guān)理論問題如調(diào)整對象、價值理論等相比較而言,在已經(jīng)過去的十幾年內(nèi),責(zé)任理論并未能引起學(xué)者的廣泛關(guān)注,也沒有進行足夠深入的探討,以至于尚不能提出一個成熟的理論,而有學(xué)者稱目前對經(jīng)濟法責(zé)任的研究仍然提留在八十年代的水平,也并非聳人聽聞。90年代以來關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的論述主要體現(xiàn)在一部分教材一類的著述中,論文極為少見,因而難以形成有效的論辯,勿忘“真理是越辯越明”的,少了這樣一個平臺,大家在自己的論述中自說自話,而沒有思維的交鋒,則進展緩慢也就不足為怪了。反過來說,也應(yīng)當(dāng)肯定學(xué)者們在著述中對經(jīng)濟法責(zé)任進行闡述對于明晰這一概念的促進作用,正是通過對這樣諸多觀點的參照、比較、分析,經(jīng)濟法責(zé)任在腦中的印象才漸漸豐富立體起來。目前對經(jīng)濟法責(zé)任的研究主要存在于在這樣幾個方面:
(一)經(jīng)濟法責(zé)任的概念
關(guān)于這一部分,主要有以下幾種觀點:
1、僅對經(jīng)濟法個分支法律規(guī)范的相應(yīng)責(zé)任制度分別進行表述,而未對其加以歸納總結(jié)、分析抽象,提出作為經(jīng)濟法律部門的一般責(zé)任理論。這種現(xiàn)象廣泛存在于一大部分的法學(xué)、財經(jīng)類經(jīng)濟法教材中。究其原因,一方面當(dāng)然是由于作為基礎(chǔ)教學(xué),這一類理論問題被放到了較為次要的地位,另一方面也反映出,經(jīng)濟法責(zé)任理論尚不成熟,無法提出一個能為大家所普遍接受、分歧較小的理論體系。由此可見從事這一問題研究的學(xué)者任重而道遠。
2、在內(nèi)涵上,關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任定義的表述五花八門。有人認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任是指由于經(jīng)濟法主體的經(jīng)濟違法行為以及法定特別損害后果的發(fā)生,而使有責(zé)主體必須承擔(dān)的否定性的經(jīng)濟法后果。[9]這種觀點將經(jīng)濟法責(zé)任作為經(jīng)濟法律關(guān)系正常實現(xiàn)的保障,強調(diào)了責(zé)任對主體的不利益性;經(jīng)濟法責(zé)任除了因主體行為具有違法性而產(chǎn)生外,還因特別損害后果的發(fā)生而產(chǎn)生,這點體現(xiàn)了經(jīng)濟法責(zé)任的突出特征。
有人認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任是經(jīng)濟法者提對其違反經(jīng)濟法義務(wù)或者不當(dāng)行使經(jīng)濟法權(quán)利的行為所應(yīng)承擔(dān)的法律后果。[10]這種觀點將經(jīng)濟法責(zé)任的產(chǎn)生歸結(jié)為兩個原因:違反經(jīng)濟法義務(wù)和不當(dāng)行使經(jīng)濟法權(quán)利。其中,前者存在的情形較為普遍,無論是市場主體還是政府機關(guān),只要其行為違反了經(jīng)濟法律規(guī)范規(guī)定的所應(yīng)履行的義務(wù),就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。后者主要指政府機關(guān)行使經(jīng)濟法權(quán)力(經(jīng)濟法制全)超出經(jīng)濟法律法規(guī)規(guī)定的范圍,或行使經(jīng)濟法權(quán)利的方式、程序不當(dāng),侵犯市場主體的經(jīng)濟法權(quán)利和經(jīng)濟法利益的行為。這種分類方法實際上將政府機關(guān)的違法行為與不當(dāng)行為分開來表述,后面一種情形嚴(yán)格說來也屬于未能恰當(dāng)履行義務(wù)的范疇。
也有人直接以行為的違法性來定義經(jīng)濟法責(zé)任。如“經(jīng)濟法律責(zé)任是指經(jīng)濟法主體因?qū)嵤┝诉`反經(jīng)濟法律法規(guī)的行為而應(yīng)承擔(dān)的有法律規(guī)定的具有強制性的法律義務(wù)”[11]:“經(jīng)濟法責(zé)任,是指人們違反經(jīng)濟法規(guī)定的義務(wù)所應(yīng)付出的代價?!盵12]這種方式是從法律責(zé)任的一般理論上來看待經(jīng)濟法責(zé)任,是一般法律責(zé)任理論在經(jīng)濟法領(lǐng)域內(nèi)的具體化。是放棄了細節(jié)的斟酌而在整體上看待這樣一種新型責(zé)任,將其視為一般法律責(zé)任的形式之一加以定義的。
有人將經(jīng)濟法責(zé)任與“經(jīng)濟責(zé)任制”兩者相統(tǒng)一起來,認(rèn)為經(jīng)濟法的法律責(zé)任內(nèi)容應(yīng)強調(diào)角色責(zé)任和相應(yīng)的、適當(dāng)?shù)募顧C制。“經(jīng)濟責(zé)任制”制止在公有制主導(dǎo)的經(jīng)營管理中,企事業(yè)機關(guān)單位及其內(nèi)部機構(gòu)、成員因角色設(shè)置及其實現(xiàn),而相互承擔(dān)義務(wù)和相應(yīng)的享有權(quán)益的經(jīng)濟法律關(guān)系或制度。將經(jīng)濟法責(zé)任與之相統(tǒng)一,就是是經(jīng)濟法責(zé)任一反其所常被認(rèn)為的“否定性”、“不利性”的特征,在本質(zhì)上體現(xiàn)了一種“積極意義上的責(zé)任”,法律制裁是實現(xiàn)責(zé)任的手段,而非法律責(zé)任本身。這種方式就將一般含義上的經(jīng)濟法責(zé)任與作為其實現(xiàn)形式的法律制裁明顯地區(qū)分開來。
3、在經(jīng)濟法責(zé)任的外延上,學(xué)者們所持觀點不甚一致。最為典型的是有學(xué)者提出了將經(jīng)濟法責(zé)任與經(jīng)濟法規(guī)定的責(zé)任區(qū)別開來。[13]依這種觀點,經(jīng)濟法責(zé)任是作為一種獨立的責(zé)任形式包含于經(jīng)濟法規(guī)定的責(zé)任形式種類之中,除了經(jīng)濟法責(zé)任之外,經(jīng)濟法規(guī)定的責(zé)任還包括民事責(zé)任、行政責(zé)任與刑事責(zé)任,他們相互之間互不包含,是完全并列的關(guān)系。與之針鋒相對的,是認(rèn)為“經(jīng)濟法責(zé)任是有經(jīng)濟法律法規(guī)所確認(rèn)的各種責(zé)任形式的總稱”的觀點。[14]在這種觀點下,經(jīng)濟法責(zé)任將民事、行政及刑事三種責(zé)任形式包含在內(nèi)。有人從保護經(jīng)濟法律關(guān)系的角度來看待經(jīng)濟法責(zé)任,認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任的實現(xiàn)是經(jīng)濟法律關(guān)系的保護方式。[15]提出保護經(jīng)濟法律關(guān)系的方法包括經(jīng)濟制裁、經(jīng)濟行政制裁以及經(jīng)濟刑事制裁三種。這種觀點強調(diào)了法律責(zé)任與法律制裁的統(tǒng)一性。
(二)經(jīng)濟法責(zé)任的特征
關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的特征,依學(xué)者的不同表述,可以作如下歸納:
1、經(jīng)濟法責(zé)任是一種具有法定強制性的、否定性的法律義務(wù)。
這一闡述是將經(jīng)濟法責(zé)任放在一般法律責(zé)任的位置,從一般角度對法律責(zé)任在經(jīng)濟法領(lǐng)域的特征加以描述。任何法律責(zé)任都是作為法律義務(wù)得以履行的保障機制存在的,與國家強制力相對應(yīng),在義務(wù)人不能自覺完成的時候轉(zhuǎn)而成為法律制裁,因而典型的是對有責(zé)方利益的否定。
2、經(jīng)濟法責(zé)任具有懲戒和補償雙重性質(zhì),而以懲戒性質(zhì)占主導(dǎo)地位。
由于經(jīng)濟法責(zé)任本質(zhì)上是對被破壞的正常的社會秩序的恢復(fù),同時又給予破壞者以否定性的評價,因而實現(xiàn)對利益受損者的補償,使其在一定程度的以恢復(fù),同時對違反義務(wù)者以財產(chǎn)、資格等之上的懲罰,是經(jīng)濟法責(zé)任實現(xiàn)所帶來的兩大效益。但經(jīng)濟法責(zé)任不同于民事責(zé)任的突出特征就是,相對于補償性作用而言,它的懲罰性作用具有更為突出的優(yōu)勢。也即作為經(jīng)濟法責(zé)任來說,其對經(jīng)濟法客體的保護重于對經(jīng)濟關(guān)系中具體對象的保護。因此最主要的便不在于補償經(jīng)濟關(guān)系主體受的損失,而是對責(zé)任方施之懲罰,使其為這種損害了社會整體利益的行為付出一定代價。
3、經(jīng)濟法責(zé)任在內(nèi)容上具有整體經(jīng)濟利益性。
這與經(jīng)濟法的性質(zhì)密切相關(guān)。經(jīng)濟法的存在首先就是公法與私法相融合的結(jié)果,是社會利益的集中體現(xiàn)。現(xiàn)代經(jīng)濟法不以國家為本位,也不以單純的個人利益為本位,而是以社會利益為本位。經(jīng)濟法主體實施了違反經(jīng)法律規(guī)范的行為,給有關(guān)相對方造成損害的同時,必然破壞經(jīng)濟關(guān)系的正常運行,若不加以制止,必然給整個社會經(jīng)濟利益帶來損害。經(jīng)濟法責(zé)任的這一特點尤其與單純的民事責(zé)任不甚相同。由于民事法律關(guān)系體現(xiàn)的是民事主體之間在經(jīng)濟利益上的對等關(guān)系,民事責(zé)任存在的主要目的也是為補償向?qū)Ψ降慕?jīng)濟損失。因而在對方放棄的條件下,有責(zé)方可以不承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。但對于經(jīng)濟法責(zé)任而言,由于有責(zé)方損害的不僅是個別相對人的利益,更重要的是在整體上損及了社會共同利益,因而即便有關(guān)個別主體對這種損害行為不加以追究,有責(zé)主體仍必須承擔(dān)一定責(zé)任。這與上述經(jīng)濟法責(zé)任的懲罰性質(zhì)是密切相關(guān)的。
4、另外,也有人將經(jīng)濟法責(zé)任的相互分離性作為其典型特征之一,即經(jīng)濟法律關(guān)系中的不同主體所承擔(dān)的經(jīng)濟法責(zé)任內(nèi)容是不相同的,如作為調(diào)控主體的政府機關(guān)與作為受控主體的市場活動者分別承擔(dān)不同的法律責(zé)任。具體而言,政府機關(guān)因其違反經(jīng)濟法義務(wù)或者不當(dāng)行使經(jīng)濟法權(quán)利的行為應(yīng)承擔(dān)的法律后果主要包括兩種:經(jīng)濟侵權(quán)責(zé)任和經(jīng)濟補償責(zé)任。
經(jīng)濟侵權(quán)責(zé)任指政府機關(guān)在行使職權(quán)的過程中不法侵害市場主體的合法權(quán)益,所應(yīng)承擔(dān)的否定性法律后果;經(jīng)濟補償責(zé)任指政府機關(guān)在合法限度內(nèi)行使職權(quán)失當(dāng),而使市場主體遭受損失而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。經(jīng)濟補償責(zé)任指適用于法律明確規(guī)定特定范圍內(nèi)發(fā)生損害后果的場合,因此應(yīng)在法律有明確規(guī)定的條件下嚴(yán)格適用,不能任意類推和擴大。但總體來說,政府機關(guān)違反的義務(wù)均為程序性的義務(wù)。作為受控主體的市場活動者所承擔(dān)的經(jīng)濟法責(zé)任多因違反實體性義務(wù)而引起,其內(nèi)容包括市場主體違反由法律規(guī)定所應(yīng)強行履行的經(jīng)濟法義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的強制履行責(zé)任、因違反經(jīng)濟法義務(wù)致使他人合法權(quán)益受損而應(yīng)向他人承擔(dān)的賠償、補償責(zé)任,以及因其違反經(jīng)濟法義務(wù)的行為情節(jié)嚴(yán)重而應(yīng)承擔(dān)的被剝奪特定權(quán)利能力的后果。
(三)關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的構(gòu)成要件及歸責(zé)原則
所謂法律責(zé)任的構(gòu)成要件是指行為人據(jù)以承擔(dān)法律責(zé)任或者能夠滿足國家機關(guān)追究行為人法律責(zé)任的法定條件。就一般法律責(zé)任構(gòu)成而言,通常涉及五個方面:合格主體,主體主觀上有過錯,主體行為違法,給對方造成損害,違法行為與損害結(jié)果間有因果關(guān)系。對于一般的經(jīng)濟法責(zé)任來說,這五個構(gòu)成方面也是適用的。但經(jīng)濟法責(zé)任又有其獨特之處。對經(jīng)濟法責(zé)任在構(gòu)成要件上所具有的特殊性,學(xué)者們觀點并無太大分歧,普遍認(rèn)為:經(jīng)濟法責(zé)任的主體主要為從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟組織和具有經(jīng)濟管理職能的經(jīng)濟行政機關(guān),也包括經(jīng)濟組織內(nèi)部不具備法人資格的單位及經(jīng)濟組織的內(nèi)部成員。對于行為人主觀上來說,并不以存在過錯為必要,相反,無過錯而承擔(dān)責(zé)任的情況在經(jīng)濟法領(lǐng)域適用得尤為普遍。也正是經(jīng)濟法責(zé)任具備這個特點,在其歸責(zé)原則上可以說采用了過錯責(zé)任原則與無過錯責(zé)任原則相結(jié)合的方式。經(jīng)濟法責(zé)任在某些情況下也不以行為違法性為必要,對于合法行為造成損害也要對相對人承擔(dān)法律責(zé)任,如基于國家利益、社會公共利益等原因而占用、征用或損害他人的財產(chǎn)時,應(yīng)對相對人造成的損失進行補償。經(jīng)濟法責(zé)任的構(gòu)成許多情況下不以損害事實的存在為必要,行為人即使暫時還沒有給特定人造成損害,基于其行為的違法性也要承擔(dān)法律責(zé)任。由于這一特性,經(jīng)濟法責(zé)任也不以行為與損害結(jié)果之間有因果關(guān)系為必要,因此在有的情況下只要行為人實施了某種按照法律規(guī)定需要承擔(dān)法律責(zé)任的行為,就可以根據(jù)法律的直接規(guī)定追究行為人的責(zé)任。
認(rèn)定和歸結(jié)經(jīng)濟法責(zé)任的原則是指國家專門機關(guān)在認(rèn)定和歸結(jié)經(jīng)濟法責(zé)任時,對如何判斷責(zé)任主體的主觀因素所應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。正如上文所述,經(jīng)濟法責(zé)任在主觀構(gòu)成要件上的特點決定了適用的歸責(zé)原則包括過錯責(zé)任原則和無過錯責(zé)任原則兩種。
過錯責(zé)任原則主要適用于對違反經(jīng)濟義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟法責(zé)任的歸結(jié);無過錯責(zé)任原則的適用范圍則受到法律規(guī)定的限制,即主要適用于政府機關(guān)不當(dāng)行使經(jīng)濟法權(quán)利或市場主體違法造成損害,且其行為符合法律規(guī)定的無過錯責(zé)任條件時。前者以行為人存在故意或過失的心理狀態(tài)為追究其法律責(zé)任的必要條件,后者則是即使行為人并無過錯,也要對自己給他人造成的損害承擔(dān)責(zé)任。由于經(jīng)濟法在任務(wù)上的獨特性質(zhì),無過錯責(zé)任原則在經(jīng)濟法責(zé)任的歸結(jié)上得到了更為廣泛的適用。
三、經(jīng)濟法責(zé)任存在的獨立性問題
在以上關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的有關(guān)分歧中,最為核心、最能體現(xiàn)諸位學(xué)者各自觀點的一個問題,當(dāng)屬經(jīng)濟法責(zé)任的獨立性問題。也即經(jīng)濟法責(zé)任作為經(jīng)濟法中的有機組成部分,是否能夠在內(nèi)涵、功能、目的和價值等方面符合經(jīng)濟法的獨立體系要求,并是否能夠因此與其他部門法的相應(yīng)責(zé)任形式相區(qū)別,與之并列、獨立存在。這個問題歸根到底是與對經(jīng)濟法責(zé)任的概念、性質(zhì)及特征的理解相一致的,也是進一步深化經(jīng)濟法責(zé)任理論所必然首先應(yīng)解決的一個問題。由于理論界關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的論述各有特色,難于統(tǒng)一,在是否存在獨立的經(jīng)濟法責(zé)任這個問題上,也同樣見仁見智。主要觀點可先大致分為兩類:一類主張經(jīng)濟法不存在自己獨有的法律責(zé)任,其法律責(zé)任不過是現(xiàn)存的民事責(zé)任、行政責(zé)任以及刑事責(zé)任的綜合。[16]另一類則認(rèn)為經(jīng)濟法存在自己獨立的法律責(zé)任,與傳統(tǒng)上的民事、行政與刑事責(zé)任有本質(zhì)上的不同。后一種觀點細分起來還分為以下幾類:(1)認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任的獨特之處在于,它并不只是對民事、行政及刑事責(zé)任的簡單相加,而是對這三種責(zé)任的綜合化、系統(tǒng)化的提升,是以系統(tǒng)的思想來對待經(jīng)濟法責(zé)任體系中的各種方法,認(rèn)為各種方法都是這個體系中的必要和有機的組成部分。[17](2)認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任具有雙重性,由本法責(zé)任和他法責(zé)任構(gòu)成。即經(jīng)濟法責(zé)任既包括經(jīng)濟法主體違反經(jīng)濟法的有關(guān)規(guī)定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,也包括同時違反其他法律相關(guān)規(guī)定從而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其他法律規(guī)定的責(zé)任。也就是說,這種觀點認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任是將本法固有責(zé)任和援引他法責(zé)任包含在內(nèi)的綜合性的責(zé)任形式。[18](3)認(rèn)為經(jīng)濟法作為獨立的法律責(zé)任形式,并不包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任,而是與之相并列的另一種責(zé)任,是經(jīng)濟法律規(guī)范所規(guī)定的責(zé)任形式的一種。[19]從發(fā)展趨勢上來說,認(rèn)為經(jīng)濟法責(zé)任是一種獨立于民事、行政、刑事責(zé)任之外的新型責(zé)任形式的觀點在經(jīng)濟法理論界逐漸占據(jù)優(yōu)勢。在2002年10月份由湖南大學(xué)法學(xué)院承辦的第十屆全國經(jīng)濟法理論研討會上,也有學(xué)者就經(jīng)濟法的法律責(zé)任問題進行了探討,張守文的發(fā)言具有代表性,他認(rèn)為,經(jīng)濟法有自己的法律責(zé)任及其形態(tài),探討經(jīng)濟法責(zé)任,應(yīng)超越傳統(tǒng)的部門法理論與責(zé)任理論,通過矛盾分析、關(guān)聯(lián)性分析、典型分析等方法,去發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟法責(zé)任理論的特殊性與傳統(tǒng)責(zé)任理論的關(guān)聯(lián)以及經(jīng)濟法的一些特殊責(zé)任形態(tài),從而形成對經(jīng)濟法責(zé)任理論的拓補,進而構(gòu)成對整個法律責(zé)任理論的拓補。
諸位學(xué)者在經(jīng)濟法責(zé)任獨立性問題上莫衷一是,歸根到底是對經(jīng)濟法責(zé)任的內(nèi)涵及外延認(rèn)識的不同造成的,而這又與經(jīng)濟法理論發(fā)展的整個過程以及現(xiàn)實中的不成熟密切相關(guān)。具體而言,經(jīng)濟法作為一個與民法、行政法有著本質(zhì)區(qū)別的新型法律部門,其存在基礎(chǔ)的完善必然意味著法學(xué)理論的更新。體現(xiàn)在其責(zé)任理論上,經(jīng)濟法責(zé)任作為一種新型法律責(zé)任,給傳統(tǒng)的法律責(zé)任理論帶來了巨大沖擊,以傳統(tǒng)理論難以解釋的情況下,必然要經(jīng)歷一個巨大的變動時期,也正是通過這一過程的甄別辨識,更為完善的、適應(yīng)現(xiàn)實需要的責(zé)任理論才能夠建立起來。
從歷史上說,公、私法的二分方法給民法與行政法的存在提供了牢固的理論基礎(chǔ),在傳統(tǒng)的思維方式下,民法與行政法的主體及其調(diào)整對象在主體上因此都非常明確,其責(zé)任主體也是清楚的。在為相關(guān)法律所保護的社會關(guān)系受到破壞時,該由誰承擔(dān)責(zé)任、承擔(dān)何種責(zé)任,責(zé)任性質(zhì)如何,都不難分辨開來。而與之相反,經(jīng)濟法的產(chǎn)生是對傳統(tǒng)理論的更新與發(fā)展,單以完善牢固的公法、私法理論難以解釋其存在的基礎(chǔ)及獨特的調(diào)整對象;同時,性質(zhì)上的模糊導(dǎo)致了相關(guān)法律關(guān)系主體上的模糊,經(jīng)濟法究竟適用于何種主體之間的何種關(guān)系,是難以通過傳統(tǒng)的主體劃分方式加以闡明的,這也就帶來了如何以傳統(tǒng)責(zé)任理論定義經(jīng)濟法主體之間責(zé)任關(guān)系問題。由此可以看出傳統(tǒng)理論的凝固性與滯后性,已經(jīng)與現(xiàn)代經(jīng)濟條件下的社會關(guān)系不相適應(yīng)了。經(jīng)濟法律制度的重要性為我國立法者所重視,因此出現(xiàn)改革開放以后經(jīng)濟立法的繁榮景象。但是經(jīng)濟法的相關(guān)理論卻并未得到與之相適應(yīng)的發(fā)展,這與我國一定時期內(nèi)特殊的經(jīng)濟制度條件是有關(guān)系的。隨著公法私法化與私法公法化這一觀點得到普遍認(rèn)可,社會整體利益受到重視,經(jīng)濟法的存在也就找到了合理的依據(jù),經(jīng)濟法被視為現(xiàn)代經(jīng)濟條件下公私法相融合的產(chǎn)物,以維護社會整體利益為其價值取向。在這一條件下,我們說真正的經(jīng)濟法律部門研究才得以建立。經(jīng)濟法作為一門學(xué)科是在經(jīng)濟立法工作呈現(xiàn)一定成果的時候逐漸成長起來的,在其產(chǎn)生的最初階段,由于調(diào)整對象范圍被無限擴大,經(jīng)濟法一度被一些學(xué)者認(rèn)為是調(diào)整與經(jīng)濟相關(guān)的一切社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱,內(nèi)涵與外延的不清楚導(dǎo)致相關(guān)主體理論、責(zé)任理論也難以建立,經(jīng)濟法律關(guān)系的主體與其他法律關(guān)系主體相比的獨特之處不易分辨,所謂的經(jīng)濟法責(zé)任與民事責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任在概念上也是混淆不清,更毫無獨立性可言;1992年以后,隨著社會整體利益目的日益突出,對經(jīng)濟法任務(wù)的認(rèn)識漸次清晰,其涵蓋的范圍由多及少,經(jīng)濟法在調(diào)整主體、對象、內(nèi)容以及任務(wù)上與民法相區(qū)別就成為必然。在這一基礎(chǔ)上,經(jīng)濟法責(zé)任也就可以與民法上存在的責(zé)任方式有了一定的區(qū)別。但總體來說,由于發(fā)展時間并不長,而法制現(xiàn)實的滯后作用給理論的完善帶來一定阻礙,主體理論與責(zé)任理論仍然是經(jīng)濟法基礎(chǔ)理論中的難點。責(zé)任理論的不成熟與主體理論的不完善密切相關(guān),正是由于經(jīng)濟法主體的獨特地位尚未得以完全確立,才導(dǎo)致對其所應(yīng)適用的責(zé)任方式在是否具有獨特性上受到反復(fù)討論與質(zhì)疑,而前者又受到一系列現(xiàn)實與理論問題的制約,典型的就是獨立的經(jīng)濟法主體的存在必然要求在程序法律上保證其權(quán)利的實現(xiàn),而這種程序決不會與民事程序相同,這一點在目前的立法現(xiàn)實中尚難以實現(xiàn)。由于這一系列相互影響相互制約的因素,在關(guān)于是否存在獨立的經(jīng)濟法責(zé)任這一問題上呈現(xiàn)出眾說紛紜的局面也就是可以理解的了。
庫恩在其《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》(1962年)一書中認(rèn)為,一種范式一旦產(chǎn)生將是相對穩(wěn)定的,當(dāng)反例出現(xiàn)時人們并不是否定原有范式,而是根據(jù)原有范式對反例的出現(xiàn)做出解釋。只有當(dāng)反例足夠多了,原有的范式出現(xiàn)了危機,科學(xué)革命才會出現(xiàn),舊的范式才會被新的范式取代。[20]這也是法學(xué)領(lǐng)域一種新的理論從產(chǎn)生到發(fā)展再到成熟所必經(jīng)的過程。我們不能否認(rèn)民事責(zé)任、行政責(zé)任以及刑事責(zé)任在經(jīng)濟法律規(guī)范中所起到的巨大作用,而這三種傳統(tǒng)責(zé)任形式究竟地位如何,是經(jīng)濟法律規(guī)范所固有的、本質(zhì)屬性上的責(zé)任形式,還是只是經(jīng)濟法規(guī)與其他法規(guī)競合時,執(zhí)法部門的援引,還有待從理論上進一步加以明確。同時,不能否認(rèn)由于現(xiàn)代社會新的經(jīng)濟現(xiàn)象層出不窮,法律制度上的應(yīng)對策略也是相應(yīng)增加的,這就為那些不同于舊有的民事、行政以及刑事責(zé)任的新型責(zé)任形式的出現(xiàn)提供了契機。在這個基礎(chǔ)上,經(jīng)濟法責(zé)任作為一種完全不同于傳統(tǒng)責(zé)任形式的可能也就不能被抹殺。但試圖在理論上對之加以抽象、概括,實現(xiàn)整個責(zé)任理論的“拓補”,則不能不受到現(xiàn)實的制約,也許只有隨著這一類責(zé)任形式大量出現(xiàn),明顯難以為舊有責(zé)任形式所涵蓋時,經(jīng)濟法責(zé)任作為一種獨立的責(zé)任形式的地位才能牢固確立起來。在此基礎(chǔ)上的關(guān)于經(jīng)濟法責(zé)任的內(nèi)涵、外延,性質(zhì)與特征,以及其構(gòu)成要件等理論也就可以隨之得以確定,經(jīng)濟法的責(zé)任理論從而完成由不成熟到成熟的質(zhì)的飛躍。
[1]馬洪:《十年來經(jīng)濟法學(xué)基本理論問題爭鳴述評》,載《財經(jīng)研究》1989年第12期。